Виды юридических лиц во франции и германии. «Торговые товарищества. Основные источники правового регулирования


Вопросы классификации юридических лиц в праве зарубежных стран сегодня решается неоднозначно. Есть разные классификации. Это связано как с национальными особенностями юридических лиц в различных государствах, так и со спецификой отдельных "семей правовых систем", а также различными критериями классификации.

В частности, выделяют следующие критерии, по которым можно проводить классификацию юридических лиц в зарубежных странах по природе акта, на основании которого происходит образование, в зависимости от характера объединения, за организационно-правовой форме образования, в зависимости от особенностей отдельных правовых систем.

Классификация юридических лиц прежде всего направлена на то, чтобы выделить различные типы гражданской правосубъектности образований и соответственно различные виды образований, являющихся носителями этих типов. Именно руководствуясь этим обстоятельством, можно обнаружить теоретическое и практическое значение классификации юридических лиц, которая, как подчеркивает С. Н. Братусь, в определенной степени заранее решает подход к анализу правового статуса отдельных видов юридических лиц. Теоретическое значение классификации юридических лиц заключается в том, что она дает возможность проникнуть в сущность гражданской правосубъектности, выявить факторы, влияющие на типы правосубъектности. Практический аспект выражается в дифференциальном подходе к анализу правового статуса различных видов образований, а следовательно, и решения ряда практических питань1.

Важным при этом является знание особенностей национальных юридических лиц, поскольку от этого зависит регулирования торгово-экономических отношений на международном уровне.

Например, право Германии предусматривает частные и публичные учреждения, союзы, акционерные общества (Закон об акционерных обществах от 6 сентября 1965г.) И общества с ограниченной ответственностью (специальный закон от 1976г.), Публичные общества (специальный закон от 5 августа 1964г.) право Франции - союзы и акционерные (анонимные) общества, право Великобритании - юридических лиц, инкорпорированы на основании акта парламента (или королевской хартии), компании с ограниченной и неограниченной ответственностью, право США - корпорации, имеющие или не имеющие целью получение прибыли, а также различного рода правительственные корпорацииь2.

Представляет интерес то обстоятельство, что легализованные в разных странах виды юридических лиц имеют разные характер деятельности и организационную структуру. Вместе с тем их можно разделить на две группы, которые являются принципиально отличными (всего, разграничение видов юридических лиц можно провести по различным критериям).

Наиболее общей классификацией юридических лиц является их разделение на две большие группы: 1) юридические лица публично-правового характера, 2) юридические лица частноправового характера.

Принципиальное разграничение этих двух групп проводится по природе правового акта, который был основанием для возникновения соответствующего субъекта. Так, юридические лица публично-правового характера возникают на основании публично-правового акта (закона, административного акта), а юридические лица частноправового характера - на основании частноправового акта.

К юридическим лицам публично-правового характера относятся те, которые наделены властными полномочиями: административно-территориальные единицы, различные государственные органы и учреждения (например, департаменты, общины - во Франции, земли и общины - в Германии, провинции и коммуны - в Италии, муниципалитеты - в США), торгово-промышленные палаты, а также учреждения и организации социальной сферы, осуществляющих просветительскую, культурную, научную, лечебную деятельность, - университеты, лицеи, музеи, больницы и т. д..

Юридические лица частноправового характера образуются субъектами права различных государств как коллективные или как образование, основанные на собственности одного частного лица. В частности, к юридическим лицам частноправового характера относят торговые общества. Современные торговые общества можно разделить на уставные, договорные, персональные и коллективные. В некоторых странах их разделяют еще на более мелкие группы. Например, во Франции к договорным относят полное и коммандитов-ное общество, а в уставные - акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и акционерную командиту1.

В Германии в договорных обществ, наряду с полным (§ 105 ГК) и ко-дитно обществом (§ 161 ГК), принадлежат негласные общества (§ 335 ГК) 2.

Относительно разнообразия юридических лиц в международно-правовой практике следует отметить, что в результате многовековых традиций в мире выработались конкретные организационно-правовые формы, которые могут варьироваться по названиям от страны к стране, однако правовой статус каждой из форм, независимо от ее названия, примерно одинаков. Хотя единой классификации, безусловно, не существует.

Наиболее распространенным является деление юридических лиц в зависимости от характера объединения (лиц или капиталов) и от степени ответственности участников по обязательствам юридического лица (всем своим имуществом или только в пределах внесенного вклада). Поэтому торговые общества с некоторой условностью можно разделить также на: 1) объединение лиц,. Или персональные общества, 2) объединение капиталов.

При этом основанием объединений лиц является личный доверительный характер взаимоотношений участников и личная их участие в ведении дел юридического лица. Объединение капиталов в свою очередь базируются прежде всего на имущественных связях пайщиков и имеют целью концентрацию капиталов и освобождение участников от риска, возникающего в процессе хозяйственной деятельности. Именно в связи с данными обстоятельствами объединение лиц характерно для среднего и мелкого бизнеса. Для сферы крупного бизнеса характерной правовой формой является объединение капиталов.

В большинстве стран континентальной Европы принято деление объединений предпринимателей на следующие виды: полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. При этом полное и коммандитное общества - это объединение лиц, а общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество - объединение капиталов. До объединения лиц относятся также partnership (товарищество) и partnership с ограниченной ответственностью в Великобритании и США, к объединению капиталов - также акционерная коммандитов.

Все виды персональных обществ, объединяющих как капиталы, так и совместной деятельности членов, имеют характерную особенность - личный элемент, который имеет особое значение. Личный элемент может оказаться, например, ограничения права на отступную членства в обществе, в предоставлении каждому участнику права на ведение дел и представительство общества.

Разновидности "объединения капиталов" характеризуются тем, что члены общества не участвуют в применении капитала к процессу воспроизводства, они объединяют лишь капиталы. Представительство и оперативную деятельность этих обществ осуществляют специально созданные органы. По обязательствам общества несет ответственность именно общество, которое имеет статус юридического лица.

Эту классификацию юридических лиц законодательно закреплено в нормативных актах многих стран. Например, Торговый кодекс Португалии от 28 июня 1888 в ст. 105 устанавливает, что торговые общества могут быть следующих видов: полное товарищество; акционерное общество; коммандитное общество. Кроме этих видов, существуют также общества на паях, которые основываются специальным законом от 11 апреля 1901 Полное общество Португалии характеризуется солидарной и неограниченной ответственностью всех его членов (§ 1 ст. 105 кодекса). Акционерное общество - такое общество, в котором члены ограничивают свою ответственность стоимостью акций, на которые они подписались, в капитале общества (§ 2 ст. 105). Общество является коммандитным при условии, если один или более его членов несут ответствен-ность всем своим имуществом, как в полном товариществе, а другой или другие лишь предоставляют обусловленную стоимость, которой ограничивают свою ответственность (§ 3 ст. 105) ".

Можно отметить, что полное товарищество - это объединение двух или более лиц, совместно занимающихся предпринимательской деятельностью. Именно в связи с личным характером этого вида общества оно прекращает свое существование в случае выбытия из его состава хотя бы одного из его участников. Имущество товарищества может иметь режим совместной собственности его членов, что характерно для США и Великобритании, или режим собственности самого общества, что характерно для Германии и Франции2.

Прибыли и убытки полного товарищества распределяются пропорционально вкладам его участников. Управление делами общества осуществляют все его члены или несколько участников по поручению всех членов. Ответственность по долгам товарищества несут все его члены всем имуществом, лично им принадлежит, в солидарной форме.

Все указанные обстоятельства и обусловливают неприятие крупным бизнесом такого вида общества, как полное.

Коммандитное общество состоит из двух групп участников: полных товарищей, отвечающих за долги общества всем своим имуществом, и командитис-тов, участвующих в деятельности общества лишь своими вкладами, согласно которым получают прибыль, и не принимают участия в управлении делами и отвечают по долгам в пределах своих вкладов.

В связи с тем, что коммандитное общество не позволяет обеспечить полноту власти и получать наибольшие прибыли, оно не зашло применения в сфере крупного бизнеса. Руководствуясь этими положениями, в ряде стран возник новый вариант коммандитного общества, который называется акционерная коммандитов. В акционерной коммандитов капитал коммандитистов делится на акции, которые могут свободно отчуждаться. Это обстоятельство способствовало применению акционерной коммандитов крупным и средним бизнесом.

Для современного крупного бизнеса зарубежных стран характерно применение правовой формы акционерного общества. Однако, исключением в этом плане является Германия, где 97% предприятий зарегистрировано в форме обществ с ограниченной видповидальнистю1.

Именно законодательство об акционерных обществах наиболее разработаны и детализированы почти во всех государствах. Так, в современной Франции действует Закон о торговых товариществах от 24 июля 1966 p., Содержащий 502 статьи, он регулирует вопросы правового статуса акционерных товариств2.

В Германии эти вопросы решает Закон об акционерных обществах от 6 сентября 1965г., Который состоит из 410 параграфив3.

В Великобритании действует Закон о компаниях, который принят в 1985г., Он имеет 747 статей4. Интересно, что в Великобритании акционерному обществу соответствует европейская компания с ограниченной ответственностью. Акционерное законодательство США состоит из законов отдельных штатов о предпринимательских корпорациях, в частности Закона о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк, который введен в действие 1 сентября 1963 г.5, и Общего Закона о корпорациях штата Делавэр с 1967 с.6

Основой создания и деятельности акционерных обществ являются ценные бумаги - акции, которые дают право их владельцу на получение части прибыли соответствующего акционерного общества. Поскольку большая часть акции обезличена, довольно часто акционерные общества называют анонимными, даже на законодательном уровне. Например, по законодательству Испании и Франции (ст. 73 Р.2 "Образование анонимных обществ" Закона о торговых товариществах 1966 г.) акционерные общества - это анонимные общества.

Применение крупным бизнесом именно формы акционерного общества связано с его преимуществами, рядом особых важных свойств, которые выделяют его среди других торговых обществ:

1) ответственность акционеров по долгам акционерных обществ лишь в пределах суммы своих акций. Например, в соответствии со ст. 73 Закона Франции о торговых товариществах анонимное общество - это общество, капитал которого разделен на акции и которое образуется участниками, которые несут убытки лишь в пределах стоимости их вкладов. Число участников не может быть меньше семи1. Закон Германии об акционерных обществах в § 1 (1) устанавливает, что по обязательствам общества перед кредиторами общество несет ответственность только в пределах имущества общества2. Аналогичным образом действует акционерное законодательство Великобритании и СИ1ИА.

2) бессрочность существования акционерного общества. Акционерное общество, как правило, сохраняет свое существование до тех пор, пока в нем сохраняется хотя бы один акционер, предопределяет стабильность бизнеса.

Законодательство об акционерных обществах подробно регламентирует порядок их создания; прежде оно определяет необходимое количество учредителей акционерного общества. Такое количество может устанавливаться от одного учредителя - по законодательству США в семи - по законодательству Японии, Франции и других стран, и более. Так, согласно § 2 Закона Германии об акционерных обществах от 6 сентября 1965 в учреждении общества должны участвовать не менее пяти человек. Законодательство многих стран предусматривает: распространение различных видов акций (обыкновенных, учредительных, привилегированных) и их номинальной стоимости - в Италии, порядок выпуска облигаций - в Испании3 и Франции (р.5 Закона Франции о торговых товариществах) 4 Состав и полномочия руководящих органов акционерных обществ - общего собрания, наблюдательного совета, правления, управляющих и др.. - В США5. Интересно, что форма акционерного общества нашла свое применение и на международном уровне, когда акционерами выступают граждане разных государств, в частности в рамках Европейского экономического сообщества.

Наряду с акционерным обществом, в зарубежных странах широкое распространение получило общество с ограниченной ответственностью, которое по содержанию близок к акционерного общества в связи с разделением его уставного фонда на определенные доли (паи). Общества с ограниченной ответственностью являются самыми распространенными в сфере среднего и мелкого бизнеса.

Характерные признаки общества с ограниченной ответственностью совпадают в большинстве стран, за исключением Великобритании, где они имеют определенные особенности. В этой стране общества с ограниченной ответственностью по содержанию тождественны акционерным обществам других государств. Понятие английской компании не совпадает полностью с понятием акционерного общества, однако ее правовой статус приближается к статусу акционерных обществ, а не к обществам с ограниченной ответственностью (по праву стран континентальной Европы).

Законодательство об обществах с ограниченной ответственностью является весьма значительным. Так, законы об обществах с ограниченной ответственностью было принято: в Германии - 20 апреля 1892 p., В Австрии - 6 марта 1906 p., Во Франции - 7 марта 1925 p., В Бельгии - 9 июля 1935 p., В Испании - 17 июля 1953 p., в Греции - 9-16 апреля 1955 p., в Нидерландах - 1 июля 1971 Вместе течение конца XX в. законодательство об обществах с ограниченной ответственностью во многих странах подвергалось существенным изменениям, которые не затрагивали главных принципов их деятельности.

Несмотря на то, что в разных странах мира установлены различные по видам юридические лица, можно провести общую классификацию, которая принята в государствах романо-германского права. Эта классификация предусматривает следующие виды юридических лиц: частные и публичные; гражданские и торговые; союзы и учреждения.

Разделение юридических лиц на публичные и частные можно назвать несколько формальным, ведь в имущественном обороте публичные юридические лица имеют такие же права, как и частные. Исключением в некоторых случаях, которые различны в разных странах, является само государство, которое также относится к публичных юридических лиц.

Гражданскими юридическими лицами считаются те, деятельность которых регулируется гражданским законодательством. Как правило, они не имеют целью получение прибыли.

Торговыми юридическими лицами считаются те, деятельность которых регулирует торговое законодательство (торговые общества). Они имеют целью получение прибыли.

Данный раздел юридических лиц имеет значение в государствах, в которых существует дуализм частного права - там, где наряду с гражданским кодексом существует и торговый кодекс. В государствах, где нет дуализма права, а нормы торгового права отражены в ГК, юридические лица делятся на имеющие целью получение прибыли (хозяйственные или коммерческие) и такие, что не имеют целью получение прибыли (нехозяйственные или некоммерческие).

К хозяйственным юридическим лицам относятся различные хозяйственные общества, производственные кооперативы, предприятия независимо от форм собственности, в нехозяйственных - различные объединения граждан, в том числе политические партии, религиозные организации, потребительские кооперативы, фонды и т. п..

Союзами являются юридические лица, которые объединяют на правах членства несколько физических или юридических лиц. Возникновение, цель и содержание деятельности союза определяются общей волей участников. В свою очередь союзы можно разделить на виды: а) хозяйственные, которые имеют целью получение прибыли б) нехозяйственные, которые имеют "идеальные" цели в) имеющие целью удовлетворения различных потребностей (в том числе и имущественных) своих членов.

Учреждения можно разделить на частные и публичные. Частные учреждения принадлежат частным лицам, публичные - государству и государственным органам. Вместе с тем любая организация характеризуется чертами: а) его возникновения, цель и содержание деятельности определяются волей учредителя, выделяет имущество, что необходимо для выполнения определенной цели б) лица, получающие выгоду от учреждения (дестинаторам), не состоящим с ней или между собой в любых отношениях, в) не имеет хозяйственных целей, занимается благотворительной, культурной, учебной, научной или иной деятельностью г) она - субъект гражданского права д) может иметь определенные налоговые пильги1. По праву Германии (ГК), Японии, Швейцарии именно юридические лица частноправового характера делятся на союзы и учреждения.

Союзы - объединение лиц, имеющих такие черты: а) наличие общей цели, определяемой членами объединения б) имеют структуру, обеспечивающую организационное единство в) независимость существования объединения от смены лиц, входящих в него.

К тому же, союзы в названных странах делятся на имеющие целью получение прибыли (хозяйственные союзы), и такие, которые не имеют целью получение прибыли (нехозяйственные союзы).

Большинство союзов, имеющих целью получение прибыли, создается в форме торговых обществ, деятельность которых регулируется специальным законодательством, причем хозяйственные союзы могут быть гражданские и торговые.

Деятельность гражданских союзов, например в Германии, регламентируется гражданским законодательством (Г. И. Гл. II ГК) 1, торговых - торговым законодательством (Немецким торговым кодексом и специальными актами, в частности Законом об акционерных обществах Германии с 1966 г.) 2. Кроме того, спецификой немецкого права является то, что существуют союзы (товарищества), не имеющих статус юридического лица, но наделены некоторой правоспособностью - "неправоспособные союзы" - полные, ко-мандитни общества (гл. II ГК).

Нехозяйственными союзами в данных странах является объединение лиц, имеющих «идеальную» цель: политическую, научную, социальную, благотворительную и т. п..

Учреждением в указанных странах является юридическое лицо, которое создается на основании односторонней сделки частного лица. Эта частное лицо разрабатывает учредительный акт, который определяет цель создания учреждения, и выделяет имущество для достижения этой цели (80 Гл. II ГК Германии).

В Швейцарии союз - объединение лиц - называется корпорации3.

К юридическим лицам публично-правового характера в названных государствах и во Франции относят государство, местные общины, округа, государственные учреждения, учебные заведения, торговые палаты, благотворительные организации, государственные хозяйственные предприятия и т. п..

Отдельного внимания заслуживает раздел французских юридических лиц. Во Франции к юридическим лицам частноправового характера относят союзы. Законодательству Франции неизвестно понятие частного учреждения. Судебная практика Франции признает правосубъектность учреждений только путем признания правосубъектности определенного союза, то есть объединений людей.

Союзы могут быть следующих видов: ассоциации, общества и объединения по экономическим интересам.

Ассоциации Франции - это объединение лиц, не имеющих целью получение прибыли. Деятельность их направлена на достижение социальных, культурных, научных, благотворительных, есть идеальных целей. Ассоциации во Франции бывают, признанные общественно полезных (Анонимный общество алкоголиков), и такими, которые не признаны общественно полезных (Общество неблагозвучных фамилий), причем первые из них имеют более широкие права, чем остальные.

Общество во Франции - объединение лиц, которое имеет целью получение прибыли. Общества делятся на гражданские, деятельность которых регулируется гражданским законодательством, Законом об ассоциациях 1901 p., И торговые, деятельность которых регулируется Торговым кодексом Франции и специальными законами, в частности Законом о торговых товариществах 1966 г.1

Французское является договором, на основании которого два или более лица заключают соглашение относительно общего имущества с условием о разделе выгоды (прибыли), экономии средств и т. п.. Любые общества, кроме негласного, пользуются правами юридического особи2. Среди французских торговых обществ главное место занимают акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Эти формы используются как частные, так и государственные предприятия.

Объединение по экономическим интересам не имеет непосредственной цели получения прибыли. Главная задача - проведение единой экономической политики участников. Это объединение было легализовано в 1967 с целью создания организационной формы для тех монополистических объединений, деятельность которых не была непосредственно связана с получением прибыли, а направлена на общее содействие производственной и коммерческой активности членов, входивших в объект единения. Но предусмотрено солидарную имущественную ответственность членов объединения по его обязательствам. Как юридическое лицо данное объединение действует с момента регистрации его в торговом реестри3.

Характерной является классификация фирм по их правовым положением, существует в Великобритании. По сути все юридические лица Великобритании - корпорации (corporation). Так же как и во Франции, здесь отсутствует такой тип юридического лица, как учреждение. Для достижения этих целей, для которых создается учреждение в Германии, Швейцарии, Великобритании, используется корпорация и институт доверительной собственности - траст (trust).

Корпорації у Великій Британії можуть бути одноособовими (corporations sole) та об"єднаннями осіб (corporations aggregate).

Одноособові корпорації - ті, що у певний момент складаються з однієї фізичної особи, яка користується статусом юридичної особи відповідно до посади. Такими є король, єпископ Кентерберійський, міністр пошти, солістор казначейства, публічний довірчий власник тощо.

В якості корпорацій - об"єднань осіб діють легалізовані спеціальним законодавством (наприклад, Законом про компанії 1985 р.) компанії або торгові корпорації.

У Великій Британії, як і в інших країнах, поширилися юридичні особи - компанії, що складаються з однієї особи (one-man-company). Законодавство Великої Британії розрізняє також кілька видів компаній, які можна розмежувати за характером майнової відповідальності компанії перед третіми особами.

Також розрізняють товариства (для яких характерним є об"єднання осіб) та компанії (для яких характерним є об"єднання капіталів). При цьому товариства (або friendship) бувають: а) з необмеженою відповідальністю, які за статусом наближені до повного товариства, за винятком того, що така організаційна форма не визнається юридичною особою, не підлягає обов"язковій реєстрації у торговому реєстрі; б) з обмеженою відповідальністю, які за статусом відповідають командитному товариству. Компанії можуть бути: а) з необмеженою відповідальністю, які відрізняються від аналогічного товариства тільки тим, що визнаються юридичною особою та їх утворення пов"язано з дотриманням певних, хоч і незначних, формальностей; б) з обмеженою відповідальністю, які за статусом подібні до акціонерних товариств, проте відрізняються від них тим, що в компанії створюється не акціонерний, а пайовий капітал. Цей капітал розподіляється на рівні паї. Різниця між паєм та акцією полягає у тому, що акція може дробитися та належати у певній частині різним особам, що є неможливим щодо паю. Акція має бути оплачена відразу, а оплата паю можлива протягом визначеного часу. В свою чергу компанії з обмеженою відповідальністю поділяються на: а) публічні, які оголошують та проводять широку публічну підписку на паї та підлягають публічній звітності; б) приватні, паї яких розподіляються серед засновників, за своїм статусом вони аналогічні товариствам з обмеженою відповідальністю континентально-європейського типу.

Особливе місце серед юридичних осіб у Великій Британії належить публічним корпораціям - державним підприємствам, які виконують суспільнокорисні функції: транспортні, експедиційні тощо.

Серед об"єднань осіб сучасне право Великої Британії виділяє квазікорпорації, тобто такі союзи осіб, які визнаються в якості єдиної цілої юридичної особи лише для визначення цілей. До них належать, зокрема, профспілки. Вони не визнаються юридичними особами, проте за ними визнано деякі права корпорації. Так, профспілки мають право володіти майном, укладати від свого імені договори особистого найму. За ними було визнано право подавати позови, пов"язані з наклепом щодо профспілок.

В США розрізняють два види об"єднань: товариства - об"єднання осіб та корпорації - об"єднання капіталів. Водночас право США, так само як право Франції та право Великої Британії, не містить поділу юридичних осіб на корпорації та установи.

Товариства в США утворюються на підставі закону, який приймається у більшості штатів, де товариство визначається як об"єднання двох або більше осіб для ведення справ з метою отримання прибутку. Товариство США не визнається юридичною особою, проте володіє визначеними властивостями правосуб"єктнос-ті. Будь-який компаньйон товариства володіє компетенцією представляти інших володільців та приймати фінансові зобов"язання. Відповідно до законодавства США товариства можуть бути повними та командитними1.

Законодавство штатів та федеральне законодавство, як правило, правовий режим юридичної особи ставлять у залежність від характеру її діяльності. Тому корпорації в США можуть бути: публічними (урядовими), непідприємницькими та підприємницькими. Перші два види корпорацій не мають на меті отримання прибутку, третій вид за статусом приблизно відповідає звичному для нас акціонерному товариству та має на меті отримання прибутку. До публічних корпорацій США відносять: муніципальні, окружні, господарські тощо; до непідприєм-ницьких корпорацій: просвітницькі, релігійні, кооперативні та інші; до підприємницьких корпорацій - промислові, банківські, транспортні, страхові, видовищні тощо.

Джерелами формування юридичних осіб у США, на відміну від інших країн, є прецедентне право та спеціальні закони штатів (наприклад, у штаті Нью-Йорк - Закон про підприємницькі корпорації від 1 вересня 1963 р.1, Закон про непід-приємницькі корпорації 1970 р. г

Особливістю законодавства США є відсутність єдиного для усіх штатів країни закону, який визначає правове становище корпорацій. Регулювання правового становища корпорацій віднесено до компетенції окремих штатів, законодавство яких має істотні відмінності. Тому, звичайно, корпорація в США утворюється відповідно до закону того штату, в якому передбачено найбільш пільгові умови щодо податків та зборів, що стягуються при утворенні корпорації. Як свідчить практика, особливо популярними в цьому відношенні є штати Дела-вер та Нью-Джерсі.

Широке поширення в США, поряд з іншими країнами, дістала корпорація, яка складається з однієї особи (one-man-company).

Можна наголосити, що одним із видів юридичних осіб, характерним для сучасних країн, є одноособові підприємства, що є власністю однієї особи (можливий варіант - сім"ї). Таке підприємство несе відповідальність за його зобов"язаннями всім капіталом підприємства та всім своїм майном, якщо майно не відокремлено від капіталу підприємства. Фірмове найменування підприємства може збігатися, а може й відрізнятися від прізвища та імені підприємця, якому воно належить. Усі справи підприємства веде його власник або спеціально уповноважена на це особа. Звичайно такій особі надається широкий обсяг повноважень при збереженні за власником підприємства права контролю за його діяль-ністю. Форму одноособових підприємств мають, як правило, дрібні та середні фірми. Проте бувають і винятки (наприклад, друга за розміром у Швейцарії фінансова група Юнсонов). Слід зазначити, що в сучасних умовах багато саме великих сімейних західних компаній було перетворено на акціонерні товариства.

У США корпорації розрізняють також за способом виникнення: корпорації де-юре (de jure), тобто корпорації, які відповідають імперативним нормам (вимогам) закону та зареєстровані, і корпорації де-факто (de facto), які не пройшли відповідну реєстрацію, проте здійснюють свою діяльність як корпорації (правовий статус корпорації таким утворенням надається судами у разі виникнення спору і тільки для даної справи). Правове регулювання та існування корпорації de facto закріплено в Примірному законі про підприємницькі корпорації 1928 p., який був санкціонований законами багатьох штатів.

Нині класифікація юридичних осіб не обмежується певними видами юридичних осіб правових систем, а включає і такі, що є міжнародними за своїм характером. Так, винаходом розвинутого західного суспільства є монополії. Процес монополізації протягом XX ст. охопив всі західні країни, але в першу чергу США. Вихід монополізації за межі національних кордонів є основою утворення багатонаціональних (БНК) та транснаціональних компаній або корпорацій (ТНК), які під впливом сучасних розвинутих економічних відносин стають транснаціональними монополіями (ТИМ).

Міжнародний характер монополій пов"язаний з тим, що основна їх діяльність здійснюється у кількох державах. Це є наслідком того, що експорт капіталу призводить до ситуації, коли підприємства, створені в одній державі, належать повністю або частково великим компаніям іншої держави.

Сучасні міжнародні монополії, діяльність яких спрямована на регулювання багатьох важливих сфер світового господарства, можна поділити на такі групи:

1) транснаціональні компанії, до яких належать підприємства, створені за законом однієї держави, тобто мають відповідну "національність", проте здійснюють свою діяльність і поза межами своєї країни у формі філій, агентств, відділень, дочірніх товариств, які не є окремими юридичними особами. Отже, це монополії, які характеризуються певною "національністю" свого капіталу, але міжнародною сферою діяльності. До таких монополій належать відомі всьому світові "Дженерал моторз", "Форд моторз", "Інтернешнл бізнес мешинз" (в США), "Фольксваген та Сіменс" (в Німеччині), "Філіпс" (в Нідерландах), "Брітіш Пет-ролеум", "Імперіал кемікал індастріз" (у Великій Британії), "Нестле" (у Швейцарії) тощо;

2) транснаціональні корпорації, до яких належать підприємства, відділення та філії яких є практично у всіх країнах світу. Ці відділення та філії мають особливості (економічну та юридичну): по-перше, вони є єдиним механізмом, тому що діяльність їх регулюється одним материнським підприємством - головною фірмою, яка визначає стратегію та здійснює контроль; по-друге, ці відділення та філії є самостійними, незалежними компаніями, тобто юридичними особами. Такі монополії є міжнародними як за сферою діяльності, так і за капіталом. На відміну від монополій першої групи, вони належать капіталу кількох держав. До цих монополій належать: англо-голландські концерни - нафтовий "Роял датч-Шелл" та хімічно-харчовий "Юнілевер"; англо-американо-канадський нікелевий трест "Інтернешнл нікл компані оф Кенада"; бельгійсько-франко-лкжсем-бурзький металургійний концерн "Арбед"; німецько-бельгійський трест фотохімічних товарів "Агфа-Геверт"; англо-італійський концерн гумотехнічних виробів " Данлоп-Піреллі"".

Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій здійснюється як внутрішнім законодавством держави, так і двосторонніми та багатосторонніми угодами.

Сьогодні відбуваються структурні зрушення у господарських зв"язках світу, модифікація процесів інтернаціоналізації виробництва та капіталу. Саме ці процеси зумовлюють появу нових організаційних форм підприємств.

Таким є європейське об"єднання, яке має спільну економічну мету та сприяє процесу інтеграції в Європейському економічному співтоваристві (ЄЕС). Ця форма була легалізована регламентом Ради міністрів ЄЕС від 31 липня 1985 p., який було прийнято на підставі ст. 253 Договору про заснування ЄЕС, що був підписаний у Римі 25 березня 1957 p., у зв"язку з чим дістав назву Римський договір. У 1989 р. було визначено порядок реалізації цього регламенту у Великій Британії. Так, передбачено, що об"єднання з офіційним місцезнаходженням у Великій Британії за умови їх належної реєстрації є юридичними особами. Засновниками такої форми об"єднання можуть бути лише компанії, фірми та фізичні особи з місцезнаходженням/місцем проживання у країнах Співтовариства1. Створення європейського об"єднання з загальною економічною метою спрямовано на сприяння підприємницькій діяльності учасників об"єднання. Ця організаційна форма є результатом пристосування до економічних умов Співтовариства виду суб"єкта права, який було легалізовано у Франції ще в 1967 р.

Одночасно з Римським договором був підписаний договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом). Ці два договори та договір про утворення Європейського об"єднання вугілля та сталі (ЄОВС) 1951 р. створили правову базу західноєвропейської економічної інтеграції2.

В юридичній літературі протягом багатьох років дискутується питання про юридичну природу та правовий статус БНМ (або БНК) та ТНМ (або ТНК) як міжнародних корпорацій, суб"єктів національного та міжнародного права. Доктрина у зв"язку з цим традиційно розмежовує чотири правові форми монополістичних об"єднань: картель; синдикат; трест; концерн.

Картель - це стійкий союз самостійних підприємців. З допомогою монополістичних угод вони розроблюють загальну політику на ринку. В картелі відбувається поділ території між учасниками картелю, контингенція обсягу товару та встановлення єдиних цін. Синдикат - це об"єднання юридичне та виробниче самостійних підприємців, які спільно ведуть комерційну діяльність. Характерною рисою трестів є те, що в них учасники підприємства втрачають як комерційну, так і виробничу, а іноді і юридичну самостійність. Концерн - це складна форма монополістичного об"єднання, яка найбільш поширена. З допомогою фінансового контролю у концерні з"єднано в єдиний комплекс різнорідні підприємства.

Законодавче закріплення поняття "концерн" дістало, наприклад, в Законі про акціонерні товариства Німеччини від 6 вересня 1965р. В §18 цього закону встановлено, що якщо пануюче та одне або кілька залежних підприємств об"єднано під єдиним керівництвом контролюючого підприємства, то вони утворюють концерн; окремі підприємства є підприємствами концерну3.

Водночас істотним недоліком сучасної економіки є те, що такі взаємозв"язки підприємств не враховуються статистикою, у зв"язку з чим встановити точну кількість концернів у кожній країні важко. Хоч сьогодні відомо, що у високороз-винутих країнах ця кількість досить значна. В літературі наголошено, що, наприклад, наприкінці 70-х років XX ст. у Німеччині понад 70% підприємств входили до складу концернів. А в США місцевий або національний ринок вважається монополізованим, коли його частка становить не менш як 60%".

На територіях зарубіжних держав, крім багатонаціональних організацій, існують та діють також інтернаціональні організації. Ці організації утворюються шляхом договорів між державами та стають суб"єктами приватного права шляхом оформлення свого заснування в одній будь-якій державі. Наприклад, Міжнародне бюро міри та ваги в Парижі було засновано відповідно до конвенції від 20 травня 1878 р.

Крім того, можна доповнити, що на підставі міжнародних договорів можуть створюватися: а) міждержавні організації, учасниками яких виступають держави, правове становище яких регулюється міжнародним публічним правом; б) міжнародні господарські організації, учасниками яких виступають юридичні особи, які можна поділити на міжнародні господарські об"єднання та спільні підприємства.

Юридичні особи з правлінням у даній державі мають капітал, який повністю належить цій країні. В свою чергу юридичні особи з правлінням та веденням господарської діяльності за межами держави, яка її створила, можуть бути: а) зі змішаним капіталом, тобто таким, що належить громадянам та юридичним особам різних держав; б) з капіталом однієї країни-засновниці.

Глава 5. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин

Норми цивільного права, як і інші правові норми, регулюють суспільні відносини за участю фізичних і юридичних осіб. При цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими.

Отже, цивільно-правові відносини - це форма, завдяки якій норми цивільного права реалізуються в житті.

Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин у цілому, і галузевих цивільно-правових зокрема. Останні виникають на підставі правових норм, і саме цей момент пояснює регулюючий вплив права на суспільні відносини.

Учасники цивільно-правових відносин мають суб"єктивні права та обов"язки. Ознакою правових відносин є те, що здійснення суб"єктивних прав та виконання суб"єктивних обов"язків можуть забезпечуватися засобами державного примусу. Цивільно-правовим відносинам властива ця ознака. Щодо галузевих особливостей цивільно-правових відносин, то вони зумовлені особливостями предмета і методу цивільного права.

Виходячи зі сказаного вище, можна окреслити такі особливості цивільно-правових відносин:

а) це майнові (відносини власності і товарно-грошові) і особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права;

б) їхні учасники характеризуються майновою відокремленістю і юридичною рівністю;

в) суб"єктивні права та суб"єктивні обов"язки учасників цивільно-правових відносин виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів.

Такими є загальні та галузеві ознаки цивільно-правових відносин.

Таким чином, цивільно-правові відносини - це майнові та особисті немайнові відносини (врегульовані нормами сучасного цивільного права між майнова відокремленими, юридична рівними учасниками, що є носіями суб"єктивних цивільних прав та обов"язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примушу.

У запропонованому визначенні відображено загальні ознаки правових відносин (виникнення на підставі правових норм, належність учасникам відносин суб"єктивних прав! а обов"язків, можливість застосування засобів державного примусу). В ньому також показано особливості цивільно-правових відносин (групи суспільних відносин, які набувають вигляду цивільно-правових, майнова ві-

докремленість і юридична рівність учасників, посилання на юридичні факти як підставу виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав та обов"язків).

§ 2. Елементи цивільно-правових відносин

Фізичні і юридичні особи вступають у різні цивільно-правові відносини. З метою індивідуалізації окремих цивільно-правових відносин наука цивільного права окреслює їх елементи: суб"єкти і об"єкти, суб"єктивне цивільне право та суб"єктивний цивільний обов"язок.

Суб"єкти цивільно-правових відносин. У цивільно-правових відносинах мають брати участь принаймні дві особи, бо це відносини між людьми (відношення людини до речі не є правовим). Особи, які є учасниками цивільно-правових відносин, називаються суб"єктами. Суб"єкт цивільно-правових відносин, якому належить право, називається активним суб"єктом, або суб"єктом права. Суб"єкт цивільних відносин, на якого покладено обов"язок, називається пасивним суб"єктом, або суб"єктом обов"язку. Проте таких цивільно-правових відносин, у яких є лише суб"єкт права і лише суб"єкт обов"язку, дуже мало. Як правило, в цивільно-правових відносинах кожен з учасників має суб"єктивні права і несе суб"єктивні обов"язки. Наприклад, у правовідносинах, що виникають з договору купівлі-продажу, підряду, перевезення, комісії, кожен із суб"єктів правовідносин має права і несе обов"язки.

Суб"єктами цивільних правовідносин можуть бути: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, українські й іноземні юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади.

Фізичним, юридичним особам як суб"єктам цивільно-правових відносин притаманні такі суспільно-юридичні якості: цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Називаються вони суспільно-юридичними тому, що стосуються саме фізичних та юридичних осіб і передбачені законом.

Цивільна правоздатність - це здатність мати цивільні права та обов"язки. Вона є необхідною передумовою правоволодіння у правовідносинах.

Цивільна дієздатність - це здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов"язки. На відміну від правоздатності, яка виникає у момент народження громадянина, набуття дієздатності залежить від віку і стану здоров"я. Вона виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто після досягнення 18-річного віку.

За малолітніх (до 15 років - за ст. 14 ЦК УРСР, до 14 років - за ст. 31 ЦК України) угоди укладають від їх імені батьки (усиновителі) або опікун. Останні є також учасниками правовідносин, що виникають з таких угод. Цивільні права та обов"язки, яких набувають батьки (усиновителі), опікуни у цивільних правовідносинах, належать малолітнім особам.

Роль представників малолітніх полягає у тому, що вони виконують обов"язки і у відповідних випадках здійснюють права за них.

У ряді випадків малолітні самі здатні здійснити належні їм права (наприклад, право користування жилим приміщенням).

Неповнолітні (від 15 до 18 років - за ст. 13 ЦК УРСР, від 14 до 18 років - за ст. 32 ЦК України) мають певний обсяг цивільної дієздатності. Вони можуть при цьому бути учасниками багатьох цивільних правовідносин, що виникають з угод (наприклад, договорів купівлі-продажу, майнового найму, дарування, страхування), факту винаходу, створення творів науки, літератури, мистецтва.

Від імені фізичної особи, визнаної недієздатною (душевнохворою, недоумкуватою) угоди укладає її опікун, який стає при цьому учасником цивільно-правових відносин. Набуті опікуном цивільні права та обов"язки належать фізичній особі, яка визнана недієздатною (ст. 39 нового ЦК України).

Обмежено дієздатні особи можуть бути учасниками цивільно-правових відносин, що виникають з дрібних побутових угод. Але вони укладають угоди з розпорядження майном, своєю заробітною платою, пенсіями та іншими доходами за згодою піклувальника (ст. 15 ЦК УРСР, ст. 37 ЦК України).

Новий ЦК України пішов шляхом більшого звуження дієздатності осіб, які зловживають спиртними напоями і наркотичними засобами (ст. 36 нового ЦК України). За новим кодексом вони позбавлені права отримувати свою заробітну плату, пенсію та інші доходи. Це право належить піклувальнику. Зазначене правило встановлено в інтересах забезпечення матеріального становища самої обмежено дієздатної особи і членів її сім"ї.

Юридичні особи як суб"єкти цивільних правовідносин також мають цивільну правоздатність і цивільну дієздатність.

Новий ЦК України з метою розвитку ринкових відносин надає юридичним особам загальну правоздатність, яка збігається за обсягом з правоздатністю фізичних осіб, за винятком тих прав та обов"язків, необхідною передумовою яких є природні властивості людини.

Дієздатність юридичних осіб виникає водночас з правоздатністю. Особливості виникнення і змісту праводієздатності юридичних осіб зумовлені тим, що юридичні особи - це організації. А щодо організацій питання про вік, стан здоров"я відпадає. Кожна організація має свої завдання і цілі діяльності.

Об"єкти цивільно-правових відносин. Фізичні і юридичні особи укладають угоди і, отже, вступають у цивільно-правові відносини з метою задоволення своїх інтересів. Залежно від змісту останніх можна говорити, що виникнення цивільно-правових відносин пов"язано з необхідністю придбання, перевезення речей, надання послуг, публікації творів науки та літератури, захисту честі і гідності тощо. З цього можна зробити висновок, що об"єкт цивільно-правових відносин - це те, на що спрямовано суб"єктивне право і суб"єктивний обов"язок з метою задоволення інтересів фізичних і юридичних осіб. Тобто об"єктами ци-вільних правових відносин є: а) речі; б) дії, у тому числі послуги; в) результати духовної та інтелектуальної творчості; г) особисті немайнові блага.

А. Речі - найпоширеніший об"єкт цивільно-правових відносин, оскільки за їхньою допомогою задовольняються істотні потреби громадян та організацій. Речі є об"єктами речових правовідносин, що виникають з договору застави.

Речі - також об"єкти цивільно-правових відносин, що виникають з договорів купівлі-продажу, обміну, дарування. Тут суб"єктивні обов"язки продавця, дару-вальника спрямовані на передачу драва власності на річ і самої речі. І хоч при цьому виникають не речові, а зобов"язальні відносини, об"єктом останніх поряд з діями боржника (в нашому прикладі - продавця) є речі. Іноді в літературі наведених прикладах речі називаються об"єктами другого порядку (дії боржника - об"єкт першого порядку).

Б. Дії - об"єкт цивільно-правових відносин, які виникають з договорів. Так, об"єктом цивільно-правових відносин з договору перевезення є діяльність (система дій) перевізника, зобов"язаного здійснювати перевізний процес. Ця діяльність набуває характеру транспортної послуги, тобто не пов"язаної зі створенням матеріальних благ.

Послуги можуть мати юридичний характер. Об"єктом цивільно-правових відносин, що виникають з договору доручення, є певні юридичні дії, оскільки за цим договором повірений укладає угоди, оформляє спадкові права, одержує поштові перекази, кореспонденцію тощо.

Об"єктом цивільно-правових відносин, які виникають з деяких договорів підряду, є дії, спрямовані на досягнення певного результату роботи (ремонт взуття, пошиття одягу, хімічна чистка тощо).

В. Результати духовної та інтелектуальної творчості. Факти створення літературних, наукових, драматичних творів, сценаріїв кінофільмів, радіо - і телевізійних передач тощо є юридичними фактами, що породжують авторські правовідносини, їх об"єктом будуть визнані й інші твори, на які поширюється авторське право. Аналогічно до цього винахід, раціоналізаторська пропозиція, промисловий зразок є об"єктами винахідницьких відносин, що виникають на підставі фактів створення винаходу, розробки раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка.

Г. Особисті немайнові блага. Одним з видів суспільних відносин, які становлять частину предмета цивільного права, є особисті немайнові відносини, не пов"язані з майновими. Вони регулюються нормами цивільного права і тому це різновид цивільно-правових відносин.

Новий ЦК України не тільки грунтовно узаконив інститут особистих немай-нових прав фізичних осіб у книзі 2, а й значно розширив особисті немайнові блага фізичних осіб, що охороняються нормами цивільного права. Тут не тільки традиційні особисті нематеріальні блага фізичних осіб: життя, здоров"я, честь і т. п. У книзі 2 передбачаються нові особисті нематеріальні блага: інформація про стан здоров"я, таємниця про стан здоров"я, свобода і особиста недоторканність, безпечне довкілля, індивідуальність, особисті папери та інші, які є об"єктами цивільно-правових відносин.

В новому кодексі також передбачається відкритий перелік особистих немай-нових прав юридичних осіб на недоторканність їх ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права. Зазначені права захищаються так само, як і аналогічні права фізичних осіб (книга 2 нового кодексу).

Наведені поняття об"єкта правовідносин та визначення їхнього кола сприймаються в юридичній науці неоднозначне. Деякі науковці додержуються думки про те, що до об"єктів правовідносин належать тільки реальні блага, на використання або охорону яких спрямовані суб"єктивне право та правовий обов"язок. До них належать:

Матеріальні блага: жилі приміщення, гроші, предмети домашнього вжитку, техніки тощо; предмети духовної творчості (твори літератури, науки, мистецтва), науково-технічної творчості (винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки);

Особисті немайнові блага, особисте життя громадян, честь, гідність і т. п.1. 3 об"єктів правовідносин виключено дії. Вони, на думку авторів зазначених міркувань, не можуть бути об"єктами правовідносин, оскільки дії зобов"язаної особи - це фактична поведінка, яка формується шляхом виконання юридичного обов"язку. Але останній є частиною змісту правовідносин. Отже, маємо збіг питань про об"єкт і зміст правовідносин. Водночас визначається, що об"єктами правовідносин можуть бути поряд з речами не самі дії, а їхні результати. Аргументи на користь позиції, що розглядається, уявляються непереконливими, оскільки при цьому не окреслюються об"єкти зобов"язальних відносин, пов"язаних із здійсненням певної діяльності без створення матеріальних благ (наприклад, діяльність перевізника в зобов"язальних відносинах, що виникають із транспортних договорів; діяльність повіреного в зобов"язальних відносинах, які породжуються договором доручення).

Зміст цивільних правовідносин становлять суб"єктивне право і суб"єктивний обов"язок. У юридичній літературі і на практиці суб"єктивне право характеризується як єдність трьох елементів:

а) вид і міра можливої (дозволеної) поведінки уповноваженої особи, в якій виявляється її самодіяльність, свобода вибору варіанта поведінки в межах наданого суб"єктивного права, користування матеріальними і духовними благами на підставі існуючих відносин власності і товарообігу, тобто право на власні дії;

б) право (можливість) вимагати від інших осіб поведінки, яка забезпечує здійснення своєї діяльності, тобто право на чужі дії;

в) право (можливість) вимагати застосування засобів державного примусу до зобов"язаних осіб.

Узагальнивши наведені можливості громадянина та організації, можна визначити суб"єктивне цивільне право як вид і міру можливої (дозволеної) поведінки уповноваженої особи, яка забезпечується виконанням обов"язків іншими суб"єктами і можливістю застосування до них, державного примусу.

Отже, суб"єктивне цивільне право - це можливості відповідного суб"єкта.

Чому ці можливості мають характер суб"єктивного права? Тому, що реалізація можливостей однією особою залежить від поведінки інших осіб.

Юридична суть суб"єктивного права полягає в тому, що воно є видом і мірою дозволеної поведінки, для здійснення якої суб"єкт повинен мати можливість вимагати відповідної поведінки від зобов"язаних осіб.

Суб"єктивному праву властива своя структура. Воно складається з трьох прав (повноважень): а) право (повноваження) на власні дії; б) право (повноваження) на чужі дії; в) право (повноваження) вимагати застосування засобів примусу до зобов"язаних осіб.

Наприклад, громадянин має суб"єктивне право власності на певні речі. Він як власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними. Він також може вимагати від усіх громадян, організацій. Української держави утримуватися від порушення його права власності, а при порушенні - пред"явити позов про витребування майна з чужого незаконного володіння. Власник також може вимагати усунення будь-яких інших порушень його прав, хоч би ці порушення й не були поєднані з позбавленням володіння.

Суб"єктивне право пов"язано з правом в об"єктивному розумінні, тобто з цивільно-правовою нормою або із сукупністю норм, у яких воно передбачене. Так, ст. 4 Закону України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.1 встановлює, що власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном. Зазначені права власника виникають в особі конкретного громадянина, оскільки вони передбачені в ст. 4 зазначеного закону. Власник має право вимагати від кожного і всіх не перешкоджати йому в здійсненні своїх прав. Якщо ж право власності конкретного громадянина порушено, потерпілий залежно від характеру порушення свого права може, наприклад, пред"явити позов до правопорушника про витребування свого майна від нього.

Суб"єктивне право також пов"язано з суб"єктивним обов"язком, оскільки його здійснення залежить від поведінки зобов"язаних осіб.

Суб"єктивний цивільний обов"язок - це міра необхідної поведінки зобов"язаної особи для задоволення інтересів уповноваженої особи. Він також пов"язаний з правом в об"єктивному розумінні. Так, ст. 224 ЦК УРСР, ст. 657 ЦК України передбачає, що за договором купівлі-продажу продавець зобов"язаний передати майно у власність покупцеві. Це норма цивільного права, тобто права в об"єктивному розумінні. Зазначений обов"язок виникає саме тому, що він встановлений нормою об"єктивного права. Виходячи із змісту суб"єктивного права та суб"єктивного обов"язку, можна сказати, що вони відображають суть цивільних правовідносин, зумовлюючи "життя" цивільного права, його чинність.

Залежно від характеру зв"язку між суб"єктивним правом і суб"єктивним обов"язком зобов"язана особа відіграє:

а) активну роль, тобто виконує певні дії (передає майно, сплачує гроші тощо).

У зобов"язальних відносинах здебільшого боржник - фігура активна. Скажімо, у зобов"язальних відносинах із договору підряду підрядник зобов"язується виконати роботу за завданням замовника. Інший приклад. За договором перевезення вантажу транспортна організація (перевізник) зобов"язується доставити ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його одержувачу;

б) пасивну роль, тобто у відносинах власності зобов"язана особа повинна утримуватися від посягання на право власності, не перешкоджати здійсненню власником своїх прав. Тут активною фігурою є власник. Він активно здійснює права на власні дії: володіє, користується і розпоряджається майном. Також у авторських і винахідницьких відносинах суб"єктивні права авторів творів науки, літератури, винахідників набувають провідного і самостійного значення. Зобов"язані особи повинні не перешкоджати здійсненню авторських і винахідницьких прав.

Слід звернути увагу на те, що у більшості цивільно-правових відносин кожний із суб"єктів має права і виконує обов"язки. Так, у цивільно-правових відносинах із договору майнового найму наймодавець зобов"язується надати наймачеві майно у тимчасове користування і має право вимагати від нього плати за користування майном. У свою чергу, наймач має право вимагати від наймодавця передачі йому майна у стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна. Разом з тим наймач зобов"язаний користуватися майном відповідно до договору і призначення майна. Тільки в деяких цивільно-правових відносинах, що виникають із договорів, є чисті уповноважені і чисті зобов"язані особи. Наприклад, у цивільно-правових відносинах із договору дарування обдарований має лише суб"єктивне право, а дарувальник - суб"єктивний обов"язок.

§ 3. Види цивільно-правових відносин

Цивільно-правові відносини досить різноманітні за суб"єктним складом, змістом та підставами виникнення. Наукою і практикою розроблено певні критерії, за якими всі цивільно-правові відносини поділяються на види. Розглянемо їх.

Регулятивні та охоронні відносини. В основу розмежування зазначених видів правовідносин покладено такий критерій, як підстави виникнення.

Регулятивні відносини - це правовідносини, через які здійснюється регулювання нормальних економічних відносин (власності, товарно-грошових) та особистих немайнових відносин. Тобто за допомогою регулятивних відносин відбувається правомірна діяльність фізичних та юридичних осіб. Саме тому вони виникають із договорів, односторонніх угод.

Наприклад, цивільно-правові відносини, що виникають з договору зберігання. За цим договором одна сторона (зберігач) зобов"язана зберігати річ, що передана їй іншою стороною (поклажодавцем), і повернути йому цю річ у цілості. Діяльність зберігача є правомірною, корисною. Інший приклад. На підставі договору довічного утримання виникають цивільно-правові відносини, в яких одна сторона (фізична особа) передає у власність іншій стороні (фізичній або юридичній особі) будинок або його частину, квартиру, інше нерухоме або таке, що має значну цінність, рухоме майно, взамін чого набувач майна зобов"язується надати відчужу-вачеві або зазначеній ним третій особі довічне грошове або матеріальне утримання в натурі у вигляді житла, харчування, догляду, медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування та іншої необхідної допомоги. Тут також діяльність сторін є правомірною і взаємовигідною.

Дії спадкоємців з прийняття спадщини є односторонніми угодами, що породжують регулятивні цивільно-правові відносини, а саме - відносини власності.

Порушення правових норм і відповідного суб"єктивного права фізичних або юридичних осіб є юридичними фактами, на основі яких виникають цивільно-правові відносини між правопорушником і потерпілим. Внаслідок цих правовідносин у правопорушника з"являються обов"язки, які він виконує на користь потерпілого. Зазначені правовідносини в юридичній літературі називаються охоронними1. Іноді охоронні відносини визначаються як такі, що оформляють види юридичної відповідальності, застосування інших правових санкцій, тобто правовідносини, пов"язані із застосуванням засобів державною примусу2.

До них належать: цивільно-правові відносини, які виникають з факту витребування власником свого майна з чужого незаконного володіння (ст. 50 Закону України "Про власність"), а також цивільно-правові відносини, що виникають напідставі таких юридичних фактів: заподіяння шкоди, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав.

Охоронні відносини є цивільно-правовою формою усунення наслідків правопорушень, поновлення нормального правового й економічного або особистого становища. Отже, охоронні відносини виникають із правопорушень, тобто порушень правових норм, суб"єктивних прав і заподіяння шкоди потерпілим.

Абсолютні, загальнорегулятивні та відносні правовідносини. В основу їх розмежування покладено такий критерій, як коло зобов"язаних осіб і ступінь їх конкретизації. Громадяни та організації, що мають суб"єктивні права, в ряді випадків реалізують їх за рахунок власної діяльності (господарської, побутової, творчої тощо) і при цьому безпосередньо не пов"язані з діяльністю інших суб"єктів. Але це зовсім не означає, що діяльність, наприклад, власника з володіння і користування своїм майном не залежить від поведінки оточуючих осіб. Останні не повинні перешкоджати в її здійсненні. Тому подібна діяльність реалі-зується не відокремлено, а спільно з іншими громадянами та організаціями, тобто у суспільних відносинах, які регулюються нормами цивільного права.

До таких цивільних правовідносин слід віднести: відносини власності, немай-нові авторські і винахідницькі відносини, що пов"язані з майновими, особисті не-майнові відносини, не пов"язані з майновими, з приводу таких духовних благ, як житія, здоров"я, честь, гідність, недоторканність особистого життя.

Цивільно-правове врегулювання вищезазначених суспільних відносин полягає в наданні власникам, авторам творів науки, літератури, мистецтва, винахідникам, володільцям нематеріальних духовних благ суб"єктивних прав і в покладенні на всіх інших фізичних і юридичних осіб суб"єктивного обов"язку утримуватися від порушення їхніх суб"єктивних прав. Такі цивільно-правові відносини називаються абсолютними. Ця назва поширюється і на суб"єктивні права та обов"язки в цих відносинах.

Абсолютний суб"єктивний обов"язок покладається на кожного, і його зміст полягає в утриманні від порушення абсолютного права. Абсолютність суб"єктивного права - в його охороні від усіх і кожного та в його здійсненні на підставі власної діяльності уповноваженої особи.

Отже, в абсолютних правовідносинах визначено лише одну сторону, яка має право, тобто уповноважену сторону. Зобов"язана сторона - це кожен, чий обов"язок полягає в утриманні від порушення суб"єктивних прав, тобто невизна-чене коло осіб - кожен і всі.

Загальнорегулятивні відносини відображають зв"язок кожного з кожним. У них на боці уповноваженої і зобов"язаної сторін - кожен і всі1. Наприклад, цивільно-правові відносини, пов"язані із здійсненням права на здоров"я, на здорове навколишнє середовище, е загальнорегулятивними. Вони виникають між усіма особами, які потрапляють у сферу дії цивільно-правових норм про охорону здоров"я.

У відносних правовідносинах конкретно визначено обидві сторони - уповноважену і зобов"язану. Відносними правовідносинами є зобов"язальні. Сторони в них цілком конкретні - кредитор і боржник. В деяких видах зобов"язальних відносин сторонами є: продавець і покупець - у цивільно-правових відносинах

Цим вони відрізняються від абсолютних відносин. із договору купівлі-продажу, страхова організація і страхувальник - у відносинах із договору добровільного страхування, позикодавець і позичальник - у відносинах із договору позики. Отже, у відносних цивільно-правових відносинах сторони наперед відомі.

Активні та пасивні цивільні правовідносини. Вони різняться характером поведінки зобов"язаної сторони. Якщо на останню у правовідносинах покладено обов"язок активної поведінки, то суб"єктивне право вичерпується лише двома повноваженнями - правом вимоги і правом захисту порушеного суб"єктивного права (у разі невиконання обов"язку). При цьому суб"єктивне право покликане забезпечити виконання обов"язку, тобто досягнення активної діяльності зобов"язаної сторони. До активних правовідносин належать зобов"язальні відносини. В них боржник зобов"язаний вчинити на користь уповноваженої особи (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо. У пасивних правовідносинах змістом суб"єктивного обов"язку є пасивна поведінка: зобов"язана сторона повинна утримуватися від порушення суб"єктивного права уповноваженої сторони.

Уповноважена сторона у пасивних правовідносинах, навпаки, має, так би мовити, повноцінне суб"єктивне право з його трьома повноваженнями: право вимоги, право на захист порушеного суб"єктивного права і право на свої активні дії, активну поведінку. В цих відносинах суб"єктивне право набуває головного і самостійного значення. До пасивних правовідносин належать відносини власності, авторські і винахідницькі відносини, особисті немайнові відносини з приводу честі, гідності тощо.

Речові та зобов"язальні відносини. Вони різняться об"єктом правовідносин. Об"єктом речових правовідносин є речі, майно. До них належать відносини власності. У зобов"язальних відносинах об"єктом є дії.

Майнові та особисті немайнові відносини. У майнових відносинах об"єктом є майно. Це перш за все відносини власності. В особистих немайнових відносинах об"єктом є немайнові блага: честь, гідність, авторство та ін.

§ 1. Правоздатність громадян

Глава 6. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ"ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

§ 1. Правоздатність громадян

Учасниками майнових та особистих немайнових відносин, що регулюються цивільним правом, виступають у першу чергу громадяни. Громадянин бере участь у цивільних правовідносинах під певним ім"ям і лише в деяких випадках (наприклад, в авторських відносинах) - під псевдонімом (вигаданим ім"ям) або анонімно (без імені). Щоб мати можливість брати участь у цих відносинах, закон наділяє громадян цивільною правосуб"єктністю, елементами якої є цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.

Разом з тим слід звернути увагу на те, що за новим ЦК України (ст. 2) учасником цивільних відносин визнаються фізичні особи. Зміст поняття "фізичної особи" розкривається у ст. 24 цього Кодексу, за якою людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Таким чином, у новому ЦК України підкреслюється, що громадянство як правовий зв"язок між фізичною особою і державою у цивільних відносинах не має визначального характеру і всі фізичні особи незалежно від громадянства аргіогі можуть брати участь у цивільних відносинах. Згадаємо також про те, що згідно зі ст. 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов"язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Цивільна правоздатність згідно зі ст. 9 ЦК УРСР (ст. 25 нового ЦК) - це здатність мати цивільні права та обов"язки. Така здатність визнається за всіма громадянами України, а за ст. 25 нового ЦК - за всіма фізичними особами. Вона виникає в момент народження громадянина (ст. 25 нового ЦК передбачається встановити, що у випадках, встановлених законом, охороняються права зачатої, але ще не народженої дитини) і припиняється його смертю. Таким чином, правоздатність - це невід"ємна властивість кожного громадянина. Він є правоздатним протягом всього свого життя незалежно від віку та стану здоров"я.

У юридичній літературі радянських часів домінувала думка про те, що, хоч правоздатність і виникає з моменту народження, вона набувається не від природи, а внаслідок закону, тобто є суспільною властивістю, певною юридичною можливістю. Все більше сучасних українських учених схиляються до думки, яка панує в західній цивілістиці, про те, що правоздатність - це природна властивість кожної людини.

Але не можна не звернути увагу на той факт, що історії відомі часи, коли великі групи людей за законами, що діяли на той час, були повністю або майже повністю позбавлені правоздатності (наприклад, раби за рабовласницького ладу).

Правоздатність не можна змішувати із суб"єктивними правами, якими володіє громадянин. Правоздатність - основа для правоволодіння. За кожним громадянином закон визнає здатність мати безліч майнових та особистих немаинових прав, але конкретний громадянин, як правило, має лише частину цих прав. Співвідношення між правоздатністю і суб"єктивним цивільним правом таке, як між можливістю і дійсністю. Можливість перетворюється на дійсність за певних умов, так і правоздатність перетворюється на суб"єктивне право через юридичний факт. Наприклад, кожен громадянин може мати майно на праві приватної власності, але для виникнення у конкретного громадянина права власності на певну річ потрібні певні умови (створення речі, придбання речі шляхом цивільно-правових угод тощо). Таким чином, набуття конкретних суб"єктивних прав означає реалізацію правоздатності.

Зміст правоздатності громадянина визначено в ст. 10 ЦК УРСР. При цьому слід зазначити, що зміст правоздатності - це якісна, а не кількісна категорія, оскільки зміст цивільної правоздатності полягає в можливості набуття прав, а не в їх сукупності. У зазначеній статті наведено приблизний перелік майнових та особистих немаинових прав, які можуть мати громадяни: громадяни відповідно до закону можуть мати майно в приватній власності, право користування жилими приміщеннями та іншим майном, успадковувати та заповідати майно, обирати рід занять та місце проживання, мати права автора твору науки, літератури і мистецтва, винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, а також інші майнові та особисті немайнові права. Тобто в ЦК УРСР передбачено можливість набуття й інших немаинових та майнових прав.

Дещо інший підхід, який полягає у відмові від встановленого ЦК УРСР конкретного переліку цивільних прав, що є змістом правоздатності фізичних осіб, передбачений ст. 26 нового ЦК. Згідно з цією статтею фізична особа має усі особисті немайнові права, встановлені Конституцією України, цим Кодексом, а також усі майнові права, що встановлені цим Кодексом та іншими законами. Крім того, фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією, цим Кодексом, іншими законами, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

У чинному ЦК, який визначає зміст правоздатності громадян, йдеться лише про права, але не згадується про обов"язки. Це не означає, що в зміст правоздатності громадян входить лише можливість набуття прав, оскільки, як вказується в ст. 9 ЦК УРСР, правоздатність - це здатність мати цивільні права та обов"язки. Слід згадати, що у ст. 26 нового ЦК прямо визначено, що фізична особа здатна мати обов"язки як учасник цивільних відносин.

Рівність правоздатності громадян. Для характеристики цивільної правоздатності принципове значення має закріплена чинним законодавством рівність прав громадян. Саме тому і правоздатність громадян закріплюється як рівна для всіх і однакова для кожного незалежно від походження, соціального і майнового становища, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. У п.1 ст. 26 нового ЦК закріплюється, що усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов"язки.

Відхилення від принципу рівної правоздатності не можна вбачати в тому, що деякі громадяни фактично або за прямою вказівкою закону не можуть (не здатні) мати окремі права та обов"язки (неповнолітні, психічно хворі). Наприклад, малолітній не може мати такі елементи змісту правоздатності, як право заповідати майно або бути членом кооперативу. У таких випадках йдеться про неможливість мати деякі права, яка поширюється однаковою мірою на усіх громадян (наприклад, на усіх неповнолітніх), і, таким чином, принцип рівності правоздатності не порушується, не має винятків. Зазначимо, що це знайшло своє відображення у п. З ст. 25 нового ЦК, за якою у випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов"язки може пов"язуватись з досягненням фізичною особою відповідного віку.

Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність визнається за кожним громадянином. При цьому відповідно до закону громадянин не має права відмовитися від правоздатності або обмежити її. Отже, правоздатність є невідчужуваною. Частина 2 ст. 12 ЦК УРСР встановлює, що угода, спрямована на обмеження правоздатності, є недійсною. Громадянин має право, за умови додержання встановлених законом вимог, розпоряджатися суб"єктивними правами (продати або подарувати належну йому річ тощо), але не може розпорядитися своєю правоздатністю.

У ст. 27 нового ЦК визначено, що правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов"язки, є нікчемним. Крім того, цією ж статтею встановлюється, що правовий акт органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, що обмежує можливість мати не заборонені законом цивільні права та обов"язки, є незаконним.

Проте слід зазначити, що допускається обмеження правоздатності "у випадках і в порядку, передбачених законом" (ч. 1 ст. 12 ЦК УРСР). За чинним законодавством обмеження правоздатності можливо, зокрема, як покарання за вчинений злочин, причому громадянин за вироком суду може бути позбавлений правоздатності не в цілому, а лише здатності мати деякі права - обіймати певні посади, займатися певною діяльністю.

Примусове обмеження правоздатності не можна змішувати з позбавленням громадянина деяких суб"єктивних прав. Так, конфіскація майна за вироком суду означає позбавлення громадянина права власності на певні речі та цінності, але не пов"язана з обмеженням правоздатності.

Виникнення та припинення правоздатності. Згідно з законом цивільна правоздатність виникає у момент народження і припиняється смертю громадянина. Проте наведене чітке формулювання закону викликає деякі запитання.

Перш за все слід з"ясувати, чи виникають з народженням людини всі елементи змісту правоздатності, передбачені законом, чи лише деякі елементи.

Як було зазначено, принцип рівності правоздатності не означає повного збігу її обсягу у всіх без винятку громадян. Зокрема, з народженням людина здатна володіти не всіма цивільними правами та обов"язками. Отже, по-перше, сам факт народження не означає, що у новонародженого виникла цивільна правоздатність у повному обсязі, деякі її елементи виникають лише з досягненням певного віку (право вступу до кооперативу тощо). По-друге, вимагають тлумачення слова "в момент народження", оскільки встановлення такого моменту може мати практичне значення (при вирішенні питання про коло спадкоємців тощо). Момент народження дитини визначається відповідно до даних медичної науки. З точки зору права не має значення, чи була дитина життєздатною: важливо, щоб вона народилася живою та не раніше 6 місяців вагітності.

Правоздатність громадянина припиняється його смертю (ст. 9 ЦК УРСР). Доки людина жива - вона є правоздатною незалежно від стану здоров"я. Факт смерті тягне за собою безумовне припинення правоздатності, тобто припинення існування громадянина як суб"єкта права.

§ 2. Дієздатність громадян

Дієздатність громадянина. Щоб правоздатний громадянин міг своїми власними діями використати, реалізувати свої права та обов"язки, він повинен розуміти значення своїх дій. Розуміти значення своїх дій люди можуть лише з досягненням певного віку і за відсутності хвороб, які позбавляють їх можливості діяти розсудливо. Внаслідок цього закон встановлює ще одну властивість громадянина. Ця властивість називається дієздатністю. Це є здатність своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов"язки (ст. 11 ЦК УРСР). Мати дієздатність означає мати здатність особисто здійснювати різні юридичні дії: укладати договори, видавати довіреності тощо, а також відповідати за заподіяну майнову шкоду (пошкодження або знищення чужого майна, ушкодження здоров"я), за невиконання договірних та інших обов"язків. У визначенні дієздатності громадянина, наведеного в ч. 1 ст. 11 ЦК УРСР, не йдеться про здатність громадянина самостійно здійснювати належні йому права та обов"язки. Однак, це положення випливає з закону. Якщо громадянин може самостійно набувати право, то за ним необхідно визнати і здатність здійснювати його.

Виходячи з усього сказаного, змістом дієздатності треба визнати здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати цивільні обов"язки (правонабувальна здатність); здатність самостійно здійснювати цивільні права та виконувати обов"язки (правоздійснювальна або правовиконавча здатність); здатність своїми діями розпоряджатися належними особі правами (право-розпорядча здатність); здатність нести відповідальність за протиправну поведінку (деліктоздатність). Можна сказати, що дієздатність є надана громадянину можливість реалізації своєї правоздатності власними діями.

Зазначимо, що за ст. ЗО нового ЦК визнається, що цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. За цією статтею цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов"язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Категорії праводієздатності, маючи спільні риси, водночас є різними правовими категоріями. Якщо одна з них окреслює коло того, що можна мати, то інша - перш за все що може створити для себе своїми діями суб"єкт права.

Зміст дієздатності громадян тісно пов"язаний зі змістом їхньої правоздатності. Якщо зміст правоздатності становлять права та обов"язки, які громадянин може мати, то зміст дієздатності характеризується здатністю особи набувати цих прав та обов"язків і здійснювати їх власними діями. Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що дієздатність - це можливість реалізації своєї правоздатності власними діями.

Дієздатність, як і правоздатність, - юридична категорія. Щодо дієздатності закон встановлює її невідчужуваність і неможливість обмеження за волею громадянина. Що стосується примусового обмеження дієздатності, то згідно з ч. 1 ст. 12 ЦК України ніхто не може бути обмежений у дієздатності інакше, як у випадках і в порядку, передбачених законом. Прикладом може слугувати норма ст. 15 ЦК УРСР, що передбачає обмеження дієздатності громадян, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами.

Припис про те, що обсяг цивільної дієздатності може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом, міститься у п. 2 ст. ЗО ЦК України.

Різновиди дієздатності. На відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається за всіма громадянами, дієздатність не може бути для всіх однаковою. Для того, щоб набувати прав і здійснювати їх власними діями, брати на себе і виконувати обов"язки, треба розумно мислити, розуміти зміст норм права, усвідомлювати наслідки своїх дій, мати життєвий досвід. Ці якості істотно різняться залежно від віку громадян, стану психічного здоров"я.

Враховуючи згадані фактори, закон розрізняє кілька різновидів дієздатності: 1) повна; 2) часткова; 3) мінімальна; 4) обмежена; 5) визнання громадянина недієздатним.

Повна дієздатність - це здатність громадянина власними діями набувати і здійснювати будь-які майнові та особисті немайнові права, брати на себе й виконувати будь-які обов"язки, тобто реалізовувати належну йому правоздатність у повному обсязі.

Така дієздатність виникає з віком, причому межу цього віку визначає закон. Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК УРСР цивільна дієздатність виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто після досягнення 18-річного віку. Законодавство знає один виняток з цього правила: у випадках коли законом дозволяється одружуватися до досягнення 18-річного віку, громадянин, який не досяг 18-річного віку, набуває дієздатності в повному обсязі з моменту одруження (ч. 2 ст. 11 ЦК УРСР). Ця норма спрямована на забезпечення рівноправності подружжя і сприяє охороні батьківських прав та інших прав осіб, які одружуються до досягнення 18 років.

За ст. 34 нового ЦК повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). Так само у ньому зберігається положення про те, що у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. При цьому уточнено, що у разі розірвання шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається. Зберігається повна цивільна дієздатність за такою особою і у разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов"язаних з протиправною поведінкою особи.

Стаття 35 ЦК України передбачає, що повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір"ю або батьком дитини. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновителів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. Повна цивільна дієздатність може бути також надана фізичній особі, яка досягла 16 років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновителів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. При цьому у разі припинення трудового договору чи припинення підприємницької діяльності надана повна цивільна дієздатність за такою особою зберігається. Встановлено, що повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов"язки.

Часткова дієздатність неповнолітніх. Такою дієздатністю наділені неповнолітні у віці від 15 до 18 років. Часткова дієздатність характеризується тим, що за громадянином визнається право вчиняти не всі, а лише деякі дії, передбачені законом.

Стаття 13 ЦК УРСР регламентує обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 15 до 18 років. У ЦК України цим питанням присвячена ст. 31. Проте, слід звернути увагу на те, що згадана стаття визначає обсяг дієздатності фізичних осіб віком від 14 до 18 років, тобто нижня вікова межа часткової дієздатності збільшується на рік. Враховуючи стан їх розумового і психічного розвитку та деякий життєвий досвід, законодавець надає їм можливість вчиняти певні дії, які породжують правові наслідки. Для цього виду дієздатності характерні такі елементи:

Право самостійно вчиняти дрібні побутові угоди. Чинне законодавство, на жаль, не визначає ознак такої угоди. Практика ж застосування ст. 13 ЦК УРСР виходить з того, що для дрібної побутової угоди характерною є незначна вартість набутих речей.

Разом з тим ст. 33 ЦК України встановлює, що правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, стосується предмета, який має невисоку вартість, та відповідає її фізичному, духовному та соціальному розвиткові;

Право распоряжаться своей заработной платой (заработком) или стипендией. Следует упомянуть, что по ст. 32 нового ГК физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет имеет право распоряжаться не только своим заработком, стипендией, но и другими доходами. Заработная плата - это вознаграждение за труд, выплачиваемое по трудовому договору. Заработок - вознаграждение за результаты труда, устанавливается, как правило, по соглашению сторон в гражданско-правовом договоре. Вознаграждение за открытия, изобретения, рационализаторские предложения не являются заработной платой и ее размер определяется в зависимости от экономического эффекта и других обстоятельств. Право распоряжаться заработной платой (заработком) или стипендией подлежит ограничительном толкованию. Подросток может только один раз распорядиться заработком или стипендией. Вещами, приобретенными в результате заключения сделок за счет заработка или стипендии, подросток имеет право распорядиться (например, заключить договор купли-продажи) только с согласия родителей (усыновителей) или попечителей. Стоит отметить также, что новым ГК прямо установлено, что несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершает другие сделки с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.

В ГК УССР предусмотрено, что органы опеки и попечительства при наличии достаточных оснований (использовании денег в ущерб себе и другим лицам, например, приобретение спиртных напитков, наркотических веществ и др.) могут ограничить подростков в праве самостоятельно распоряжаться своей заработной платой (заработком) или стипендией (ч. 2 ст. 13 ГК УССР). Речь идет об ограничении указанного права на определенный срок.

По ст. 32 нового ГК предусмотрено, что при наличии достаточных оснований суд по заявлению родителей (усыновителей), попечителя, органа опеки и попечительства может ограничить право несовершеннолетнего лица самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами или лишить его этого права. Суд вправе отменить свое решение об ограничении или лишении этого права, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для его принятия;

Самостоятельное осуществление всего комплекса авторских или изобретательских прав, прав на открытие, начиная от оформления изобретения, рационализаторского предложения, открытие, заключения авторских договоров и заканчивая получением авторского вознаграждения и распоряжению ею.

По ГК Украины физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет получает право самостоятельно осуществлять права на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые законом;

Право самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. В этом случае не имеет значения, из какого источника получены средства, которые вкладывает несовершеннолетний в кредитное учреждение. Распоряжение средствами, внесенными другими лицами на их имя, осуществляется несовершеннолетним с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.

Согласно новому ГК физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет сможет самостоятельно заключать договор банковского вклада (счета) и распоряжаться вкладом, внесенным им на свое имя (денежными средствами на счете);

Обязанность нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный ими другим лицам (ст. 447 ГК УССР), т. е. несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет является деликтоспособным. Поведение ребенка, достигшего 15-летнего возраста, может быть признано противоправным, а она сама привлечено к гражданской ответственности. В случае отсутствия у несовершеннолетнего имущества, которого было бы достаточно для возмещения ущерба, на родителей (усыновителей) или попечителей возлагается дополнительная (субсидиарная) ответственность, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

В новом ГК вопросы возмещения вреда, причиненного несовершеннолетним лицом, рассматриваются в ст. 1198. По этой статье несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет отвечает за причиненный им вред самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у него имущества, достаточного для возмещения причиненного вреда, этот вред возмещается в части, которой не хватает, или в полном объеме его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред был причинен не по их вине. Если несовершеннолетнее лицо находилось в учреждении, которое по закону выполняет относительно него функции опекуна, это учреждение обязано возместить вред в части, которой не хватает, или в полном объеме, если не докажет, что вред был причинен не по его вине. При этом обязанность родителей (усыновителей), опекуна, учреждения, выполняющего функции опекуна, возместить вред прекращается после достижения лицом, которое нанесло ущерб, совершеннолетие или когда она до достижения совершеннолетия станет собственником имущества, к-статный для возмещения вреда.

Кроме того, по ст. 33 ГК Украины несовершеннолетний лично несет ответственность за нарушение договора, заключенного им самостоятельно в соответствии с законом. Она также лично несет ответственность за нарушение договора, заключенного с согласия родителей (усыновителей), попечителя. Если у несовершеннолетнего лица недостаточно имущества для возмещения убытков, дополнительную ответственность несут его родители (усыновители) или попечитель;

Права по владению, пользованию и распоряжению имуществом трудового или крестьянского хозяйства, если несовершеннолетние являются членами указанных хозяйств (статьи 17 и 18 Закона Украины "О собственности");

Право быть учредителями и членами общественных объединений - молодежных организаций (ст. 12 Закона Украины "Об объединении граждан").

Минимальная дееспособность. Такой дееспособностью согласно ст. 14 ГК УССР наделены несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, а по ст. "31 Нового ГК - несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. Отметим, что указанные лица, их еще называют малолетними лицами, имеют очень небольшой объем дееспособности.

Минимальная дееспособность состоит из следующих элементов:

Права совершать мелкие бытовые сделки. Другие сделки заключают родители (усыновители) или опекуны от имени несовершеннолетних. Последние вполне неделиктоздатнимы, и, следовательно, не несут гражданско-правовой ответственности за свои неправомерные действия. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 15 лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине (ч. 1 ст. 446 ГК УССР). Если несовершеннолетний, не достигший 15 лет, причинит вред в то время, когда он находился под надзором учебного, воспитательного или лечебного учреждения, эти заведения несут имущественную ответственность за вред, если не докажут, что этот вред возник не по их вине (ч. 2 ст. 446 ГК УССР).

В ст. 31 нового ГК прямо признается, что малолетнее лицо не несет ответственности за причиненный им вред. В свою очередь, ст. 1197 устанавливает, что вред, причиненный малолетним лицом, возмещается его родителями (усыновителями) или опекуном или другим физическим лицом, которое на правовых основаниях осуществляет воспитание малолетнего лица, если они не докажут, что вред не является следствием недобросовестного осуществления или уклонения ими от осуществления воспитания и надзора за малолетним лицом. Обязанность этих лиц возместить вред, причиненный малолетним лицом, не прекращается при достижении им совершеннолетия. Вместе с тем малолетний лицо после достижения совершеннолетия может быть обязано судом частично или в полном объеме возместить вред, причиненный им в возрасте до 14 лет жизни или здоровью потерпевшего, если она имеет достаточные для этого средства, а лица, возмещали эту ущерб по малолетнее лицо, стали неплатежеспособными или умерли.

Если малолетнее лицо нанесло ущерб во время пребывания под надзором учебного заведения, учреждения здравоохранения или иного учреждения, обязан осуществлять надзор за ней, а также под надзором лица, которое осуществляет надзор за малолетним лицом на основании договора, эти учреждения и лицо обязаны возместить вред, если они не докажут, что вред был причинен не по их вине. Если малолетнее лицо находилось в учреждении, которое по закону осуществляет относительно него функции опекуна, это учреждение обязано возместить вред, если не докажет, шо вред был причинен не по его вине. Если малолетнее лицо нанесло ущерб как по вине родителей (усыновителей) или опекуна, так и по вине учреждений или лица, которые обязаны осуществлять надзор за ней, родители (усыновители), опекун, учреждения и лица обязаны возмещать вред в части, определенной по договоренности между ними или по решению суда;

Права самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Несовершеннолетний (до 15 лет), который сам внес на имя вклад в банк, распоряжается им самостоятельно. Вкладам, внесенным на его имя, распоряжаются до достижения им 15-летнего возраста родители и другие законные представители.

В ст. 31 ГК Украины это право за малолетними лицами не предусмотрено. Зато за ними на уровне кодекса закрепляется право осуществлять лично нет-новые права на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые законом.

Ограниченная дееспособность. Ограничение в дееспособности возможно лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 12 действующего ГК, ч. 2 ст. ЗО нового ГК). Оно заключается в том, что гражданин лишается способности своими действиями приобретать определенные гражданские права и создавать определенные гражданские обязанности, которые он мог приобретать и создавать. Таким образом, речь идет об уменьшении объема дееспособности, который имела лицо.

Ограниченной в дееспособности может быть как лицо, имеющее частичную дееспособность, так и лицо, имеющее полную дееспособность.

Статья 15 ГК РСФСР определяет условия ограничения дееспособности граждан:

1) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами;

2) как следствие этого - тяжелое материальное положение самого гражданина и его семьи.

Под злоупотреблением следует понимать как систематическое пьянство (употребление наркотиков), так и чрезмерное употребление алкоголя (наркотиков). Что касается второго условия, то дословно ограничения дееспособности возможно при наличии у алкоголика или наркомана семьи, то есть тогда, когда он своими злоупотреблениями ставит в тяжелое материальное положение вместе семью и себя. По сути дела данная норма исключает ограничения в дееспособности гражданина, если он ставит в тяжелое материальное положение только себя.

Этот недостаток устранен в п. 2 ст. 36 нового ГК, по которому суд может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если оно злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами и т. п. и тем ставит себя или свою семью, а также других лиц, которых оно по закону обязано содержать, в затруднительное материальное положение.

По своей целью, как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда Украины "О судебной практике по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным" от 28 марта 1972 (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 29 ноября 1974 p., От 24 апреля 1981 p., от С марта 1984 p., от 25 декабря 1992 и от 25 мая 1998 p.), ограничения в дееспособности гражданина вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами направлено на усиление борьбы с пьянством и злоупотреблением наркотическими веществами и имеет большое значение для предотвращения нарушений общественного порядка и воспитания граждан в духе сознательного отношения к труду, семье, соблюдению правил общежития.

Следует обратить внимание, что в ГК Украины вводится еще одно основание признания физического лица ограниченно дееспособным. Согласно п. 1 ст. 36 предполагается, что может быть ограничена гражданская дееспособность физического лица, если оно страдает психическим расстройством, которое существенно влияет на его способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими.

Ограничение в дееспособности гражданина осуществляется в судебном порядке. Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным может быть возбуждено только по заявлению: членов семьи гражданина, профсоюзов и других общественных организаций, прокурора, органов опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения (ст. 256 ГПК Украины). При подготовке дела к судебному разбирательству от заявителя необходимо истребовать такие данные: акты милиции, общественных организаций и другие доказательства, подтверждающие факты злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также то, что гражданин ставит себя и свою семью в тяжелое материальное положение. Дело рассматривается с обязательным участием представителей органов опеки и попечительства (ст. 259 ГПК Украины).

В резолютивной части решения следует отметить лишь вывод суда о признании гражданина ограниченно дееспособным или об отказе в удовлетворении заявленных об этом требований. Как разъясняет Пленум Верховного Суда Украины, в компетенцию суда не входит решение других вопросов, "в том числе о назначении попечителя (п. 6 вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28 марта 1972 p.).

Суд должен направить копию решения, вступившего в законную силу, органу опеки и попечительства для назначения попечителя. В случае необходимости копия решения отсылается по месту работы или жительства, признанной ограниченно дееспособным, для организации и осуществления контроля за его поведением.

Правовыми последствиями ограничения гражданской дееспособности гражданина является то, что ограниченно дееспособный гражданин лишь с согласия попечителя может:

Заключать сделки по распоряжению имуществом (купли-продажи, займа, дарения, комиссии и т. д.);

Получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими, за исключением мелких бытовых сделок. Ограничение в дееспособности касается только гражданской дееспособности, за исключением тех случаев, когда в соответствующей отрасли законодательства на это прямое указание. Так, ограниченно дееспособный вправе самостоятельно заключать трудовой договор, жениться и т. п.. Но лица, ограниченные судом в дееспособности, не имеют права усыновлять детей и не могут быть назначены опекунами или попечителями над другими лицами. Родители, ограниченные в дееспособности, не могут заключать сделки по распоряжению имуществом от имени своих детей давать согласие на заключение ими договоров.

Статья 37 ГК Украины предусматривает, что над физическим лицом гражданская дееспособность которого ограничена, устанавливается попечительство. Такое лицо может самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Сделки же по распоряжению имуществом и другие сделки, выходящие за пределы мелких бытовых, совершаются лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, лишь с согласия попечителя. Однако отказ попечителя дать согласие на совершение сделок, выходящих за пределы мелких бытовых, может быть обжаловано лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, в орган опеки и попечительства или суда. Получение заработка, пенсии, стипендии, других доходов лицом с ограниченной гражданской дееспособностью и распоряжение ими осуществляются попечителем. Последний может письменно разрешить лицу, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно получать заработок, пенсию, стипендию, другие доходы и распоряжаться ими.

Ограничение в дееспособности по ст. 15 ГК УССР не вызывает ограничения делик-тоздатности, т. е. ограниченно дееспособный гражданин несет гражданскую ответственность по общим правилам (статьи 440 и 450 ГК УССР). Правило о том, что лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно несет ответственность за нарушение им договора, заключенного с согласия опекуна, и за вред, причиненный им другому лицу, закреплено и в ст. 37 нового ГК.

Ограничение в дееспособности отменяется, если есть данные о прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками чтобы наркотическими средствами. Статьей 38 нового ГК также предусмотрено, что суд возобновляет гражданскую дееспособность в случае прекращения физическим лицом злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами и т. п. и в случае выздоровления физического лица, гражданская дееспособность которого была ограничена, или такого улучшения его психического состояния, которое восстановило в полном объеме ее способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими.

Такие дела рассматриваются в судебном порядке с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства по месту жительства ограниченно дееспособного и по заявлению лиц, указанных в ст. 256 ГПК Украины, попечителя, самого ограниченно дееспособного гражданина, а также по собственной инициативе суда.

Признание гражданина недееспособным. Гражданское законодательство Украины предусматривает возможность признания гражданина недееспособным, если он вследствие душевной болезни или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 16 ГК УССР). По ст. 39 нового ГК физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если оно вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способно осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. Указанное правило гласит о том, что гражданин может быть лишен дееспособности с учетом его психического состояния и невозможности благоразумно вести свои дела. Другие обстоятельства, в частности слепоглухонемота, паралич и т. д., не вызывают наступления такого последствия.

Признание гражданина недееспособным возможно в судебном порядке. Сам по себе факт душевной болезни или слабоумия, хотя и очевидный для окружающих или даже подтвержденный справкой лечебного учреждения, еще не означает, что данный гражданин является недееспособным. Только наличие судебного решения дает основание считать гражданина недееспособным. Совершеннолетний гражданин признается недееспособным, если он не имеет полноценной психики, а потому способен здраво вести свои дела.

Дела о признании гражданина недееспособным могут быть нарушены только по заявлению лиц, предусмотренных в ст. 256 ГПК Украины. Поскольку признание гражданина недееспособным, в первую очередь, имеет целью защитить его интересы, то представляется, что нет оснований ограничено толковать круг членов семьи, уполномоченных на обращение с заявлением о признании гражданина недееспособным, т. е. заявителем может быть его жена (муж) или другое лицо, связанное с ним родственными или приравненными к ним отношениями, хотя и такая, проживающего отдельно от больного.

Подготовка дела к судебному разбирательству осуществляется в соответствии со ст. 143 ГПК Украины. Пленум Верховного Суда Украины по этому вопросу указывает, что от заявителя должны быть истребованы данные о психической болезни, слабоумие гражданина. Данными о психической болезни могут быть справки о состоянии здоровья, выписка из истории болезни и другие документы, выданные ЛПУ (п. вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28 марта 1972 p.).

Судья при наличии достаточных данных о психической болезни или слабоумии гражданина назначает для определения его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу (ч. 1 ст. 258 ГПК Украины). В постановлении о назначении экспертизы на решение экспертов должны быть поставлены следующие вопросы:

1) болеет данный гражданин психическим заболеванием?

2) понимает ли он значение своих действий и может руководить ими?

При отсутствии доказательств полной неспособности гражданина понимать значение своих действий или руководить ими суд обязан отказать в признании гражданина недееспособным. Это он должен сделать независимо от того, что лицо является душевнобольным или слабоумным. Если гражданин, совершая те или иные юридические действия (сделки), вследствие временного психического расстройства не понимал их значения, суд признает недействительными только эти сделки (ст. 55 ГК УССР), не признавая это лицо недееспособным. Применение ст. 16 ГК УССР возможно лишь тогда, когда гражданин страдает не временным расстройством психической деятельности, а болеет душевной болезнью.

На практике суды в целом правильно решают дела этой категории. Так, Печерский районный суд г. Киева полностью правильно удовлетворил заявление А. А. Дубинского о признании его бабушки Л. Н. Дубинской недееспособным по состоянию его здоровья (суду были предоставлены медицинская карта, выписка из истории болезни, справка ВТЭК). Согласно акту судебно-психиатрической экспертизы экспертная комиссия признала, что Л. Н. Дубинская обнаруживает признаки церебрального атеросклероза со слабоумием и вследствие этого диагноза по своему психическому состоянию не может понимать значения своих действий и руководить ими. Таким образом, заявление А. А. Дубинского согласно ст. 16 ГК УССР подлежит задоволенню1.

По общему правилу, гражданин считается недееспособным с момента вступления в силу решения суда о признании его недееспособным. Вместе с тем Пленум Верховного Суда Украины предусмотрел исключение из этого положения, согласно которому в случае если от времени возникновения недееспособности зависит определенные правовые последствия, суд по просьбе лиц, участвующих в деле, учитывая заключение судебно-психиатрической экспертизы и другие данные о психическом положения гражданина, может указать в решении, с какого времени гражданин является недееспособным (п. 9 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28 марта 1972 p.). Следует упомянуть, что ст. 40 нового ГК устанавливается, что физическое лицо признается недееспособным с момента вступления в законную силу решения суда об этом. При этом в случае, если от момента возникновения недееспособности зависит признание недействительным брака, договора или другой сделки, суд с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы и других доказательств относительно психического состояния лица может определить в своем решении день, с которого оно признается недееспособным.

Следует иметь в виду, что от решения вопроса о дееспособности гражданина зависит возможность его участия в решении других гражданских дел. Поэтому заявления о признании гражданина недееспособным подлежат рассмотрению отдельно от других требований в порядке, предусмотренном статьями 256-260 ГПК Украины. Одновременно с спором о гражданском праве вопрос о недееспособности гражданина суд может решать только в том случае, когда спор возник после смерти этого гражданина.

Дело № 765/8, 1996, Печерский районный суд Киева.

Суд должен направить копию решения о признании гражданина недееспособным органу опеки и попечительства для назначения над ним опекуна. Кроме того, возникают другие правовые последствия признания гражданина недееспособным:

От имени последнего заключает соглашения опекун (ч. 2 ст. 16 ГК УССР, п. 3. Ст. 41 нового ГК). Заключенные ранее односторонние сделки (выдача доверенности, завещание), договоры, связанные с личностью гражданина, признанного недееспособным (договор поручения), прекращают свое действие;

За вред, причиненный этим гражданином, отвечают его опекун или организация, которые обязаны осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 448 ГК УССР). По ст. 1203 нового ГК вред, причиненный недееспособным физическим лицом, возмещается опекуном или учреждением, которое обязано осуществлять надзор за ней, если он не докажет, что вред был причинен не по его вине. Обязанность этих лиц возместить вред, причиненный недееспособным физическим лицом, не прекращается в случае возобновления его гражданской дееспособности. Если опекун недееспособного лица, причинившего вред, умер или у него нет имущества, достаточного для возмещения вреда, а само недееспособное лицо имеет такое имущество, суд может постановить решение о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью потерпевшего, частично или в полном объеме за счет имущества этого недееспособного лица.

Любые действия лица, признанного недееспособным, не имеют юридического значения и не влекут за собой никаких правовых последствий. В свою очередь в п. 2 ст. 41 нового ГК устанавливается, что недееспособное физическое лицо не имеет права совершать какие-либо сделки.

Вместе с тем после признания гражданина в судебном порядке недееспособным он не исключается из числа субъектов права, потому что есть правоспособным. Это объясняется наличием у него определенных материальных и других потребностей, которые требуют удовлетворения, а также взаимосвязью интересов душевнобольных и слабоумных с интересами других лиц и государства.

При определенных условиях таких, как выздоровление, значительное улучшение здоровья, гражданин может быть восстановлен в дееспособности решением суда. Вопрос о возобновлении в дееспособности рассматривается судом в отдельном деле по месту жительства гражданина, который был признан недееспособным, по заявлению учреждений, организаций и лиц, указанных в ст. 256 ГПК Украины, опекуна, а также по собственной инициативе суда (ч. ст. 260 ГПК Украины). Статьей 42 нового ГК гражданская дееспособность физического лица возобновляется, а опека прекращается по иску опекуна или органа опеки и попечительства, если будет установлено, что вследствие выздоровления или значительного улучшения его психического состояния у него возобновилась способность осознавать значение своих действий и руководить ими.

Пленум Верховного Суда Украины по этому поводу разъясняет, что по делам о восстановлении дееспособности является обязательным проведение судебно-психиатрической экспертизы, которая назначается по решению суда. Гражданин может быть восстановлен в дееспособности только при наличии заключения судебно-психиатрической экспертизы о значительном улучшении состояния здоровья или выздоровления (п.7 вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда Украины). Решение суда после вступления его в законную силу направляется органу опеки и попечительства. На основании решения суда установлена над гражданином опека отменяется.

В праве Германии юридические лица частного права делятся на союзы и учреждения.

Союзы – объединения лиц, отличительными признаками которых являются:

Преследование общей цели, определяемой членами объединения;

Структура, обеспечивающая организационное единство;

Независимость существования объединения от смены лиц, в него входящих.

Союзы, в свою очередь, подразделяются на хозяйственные союзы (§ 22 ГГУ), главная цель – предпринимательская деятельность в целях извлечения прибыли, и нехозяйственные союзы (§ 21 ГГУ). К хозяйственным союзам относятся торговые товарищества, признаваемые субъектами права и регулируемые специальным законодательством. К нехозяйственным союзам относятся такие объединения лиц, которые преследуют так называемые идеальные цели: политические, научные, социальные, благотворительные и т.д. Субъектами имущественных прав и обязанностей такие объединения становятся постольку, поскольку это необходимо для достижения «идеальных» целей.

За нехозяйственными союзами в настоящее время скрываются различные объединения и ассоциации предпринимателей, представителей финансового капитала, определяющие направление экономической политики соответствующих отраслей хозяйства.

Учреждения – юридические лица, создаваемые на основании односторонней сделки частного лица, которое вырабатывает учредительный акт, определяющий как цель создания учреждения, так и выделяемое для достижения этой цели имущество.

От учреждений частного права следует отличать учреждения и установления публичного права. В Германии к таковым относятся государственные финансовые и кредитные учреждения, транспортные предприятия и предприятия связи. Учреждениями публичного права являются также Федеральный банк, государственные сберегательные кассы.

Учреждения публичного права создаются обычно специальным нормативным актом. Нельзя при этом не отметить, что ряд норм, регулирующих положение учреждений частного права, носит явно публично-правовой характер (§ 80, 85,87 ГТУ). В некоторых землях Германии учреждения публичного права регулируются частично или даже полностью нормами гражданского права об учреждениях частного права.

Юридические лица частного права во Франции также подразделяются на несколько видов.

Основными видами являются товарищества и ассоциации. В общих чертах данное деление юридических лиц во Франции сходно с делением юридических лиц в Германии на хозяйственные и нехозяйственные союзы.

Товарищество является договором, в силу которого два или несколько лиц соглашаются сделать что-либо общим имуществом, имея в виду разделять выгоды или извлекать экономию, которая может из этого получиться (ст. 1832 ФГК). Любые товарищества, кроме негласного, пользуются правами юридического лица (ст. 1842 ФГК).

Товарищество считается торговым, если предметом деятельности его является совершение торговых сделок. Особое значение в экономической жизни Франции имеют различные виды торговых товариществ, деятельность которых в настоящее время регулируется законом о торговых товариществах 1966 года. Среди торговых товариществ ведущее место занимают акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью используемые в качестве организационных форм не только частнокапиталистических, но и государственных предприятий. Широко используются они и смешанными предприятиями.

Ассоциации – объединения лиц, деятельность которых направлена на достижение социальных, культурных, научных, благотворительных целей. Если торговые товарищества в законодательном порядке, а гражданские товарищества судебной практикой были признаны субъектами гражданского права в начале XIX века, то за ассоциациями свойство юридического лица было признано лишь в начале XX века, причем государство сохранило за собой право контроля за деятельностью таких объединений, признав за ними специальную правоспособность.

Право Франции не восприняло института учреждения. Судебная практика признает правосубъектность учреждений не иначе, как путем признания правосубъектности определенного союза, то есть объединения людей.

Особое место среди юридических лиц во Франции занимает groupement d"interet economlque (GlE), легализованное в 1967 году в целях создания организационной формы для таких монополистических объединений, деятельность которых, не будучи непосредственно связанной с извлечением прибыли, направлена на всемерное содействие производственной и коммерческой активности входящих в объединение членов посредством проведения единой экономической политики в масштабах всего объединения, концентрации ресурсов на наиболее перспективных отраслях. Для таких объединений не могли эффективно использоваться ни форма ассоциации, ни форма товарищества.

Новый вид юридического лица создается на основании договора между двумя или более физическими и юридическими лицами. Содержание договора определяется сторонами, ибо число императивных норм закона сведено к минимуму. Деятельность объединений не обязательно должна быть направлена на извлечение и распределение прибыли, что является отличительной особенностью товариществ.

Хотя GlE признается юридическим лицом, оно освобождается от взимания корпоративного налога. Предусматриваются также налоговые льготы при преобразовании в данную организационную форму других видов юридических лиц. Форма GlE получила сразу же после ее легализации широкое применение, особенно в случаях объединения капиталистических предприятий в целях совместной реализации товаров, совместного осуществления услуг, специализации и кооперирования производства. На предприятия, действующие в форме GIE, не распространяются запретительные постановления (п. 1 ст. 85 Римского договора).

©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20

Как ранее отмечалось, к коллективным коммерсантам относятся торговые товарищества, которые представляют собой юридические лица торгового права. Именно коллективные субъекты, а не индивидуальные коммерсанты играют в настоящее время особенно важную роль в хозяйственной деятельности и торговом обороте зарубежных стран. Институт торговых товариществ широко используется для опосредствования отношений государственно-монополистической собственности в качестве производства в интересах международных монополий. Законодательству зарубежных стран известны определенные виды торговых товариществ, которые могут быть использованы предпринимателями в качестве организационной формы их деятельности. Законодательство государств континентальной Европы предусматривает следующие основные виды торговых товариществ: полное товарищество, коммандитное товарищество, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. Правовое регулирование отдельных видов торговых товариществ в странах континентальной Европы не отличается единообразием, однако имеются общие признаки, составляющие основу для классификации организационных форм предприятий. Правовая доктрина выдвигает различные критерии для классификации товариществ. Наиболее распространенным является деление их на объединение лиц и объединение капиталов. Товарищества первого вида основаны на личном участии их членов в ведении дел товарищества. К ним относятся полные товарищества и товарищества англо-американского права. Товариществами второго вида являются основанные на объединении капиталов акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, компании английского права, корпорации США. Промежуточной формой между вышеназванными видами товариществ является коммандитное товарищество, в котором часть членов участвуют только капиталом, а другая часть – своими личными усилиями. Все товарищества, являющиеся объединениями капиталов, признаются обычно юридическими лицами. Вопрос о признании юридическими лицами товариществ, связанных с личным участием членов в ведении их дел, в различных странах решается по-разному.

В науке предлагается еще одна классификация торговых товариществ в зависимости от оснований, на которых они возникают. С учетом этого критерия различают товарищества договорные и уставные. Договорные товарищества возникают на основе договора, определяющего взаимоотношения между членами товарищества. Из такого договора возникают права и обязанности не только в отношении между лицами, его подписавшими, но также и между участниками и объединением как таковым, даже в случаях, когда объединение не является юридическим лицом. Договорной характер ряда торговых товариществ предполагает необходимость наличия как минимум двух лиц для создания общества. Однако в ряде зарубежных стран считается, что, несмотря на договорный характер товарищества, сосредоточение всех долей участия в руках единственного члена не ведет к прекращению товарищества. Например, во Франции в такой ситуации заинтересованные лица могут лишь по суду требовать прекращения существования товарищества, ели такого требования не поступило, то товарищество продолжает существовать. Уставные товарищества создаются и действуют на основе устава, регистрируемого компетентными государственными органами и определяющего взаимоотношения между членами товарищества и порядок управления его делами. Наиболее типичными уставными товариществами являются акционерное общество, товарищества с ограниченной ответственностью.

Полные товарищества

Полное товарищество, относящееся к персональным торговым товариществам, известно законодательству всех зарубежных государств. Несмотря на наличие различий в построении данной организационно-правовой формы предприятий, нельзя не отметить сходства основных признаков этого вида объединений лиц в праве зарубежных государств. Полное товарищество – это такое объединение коммерсантов, которое основывается на их личном участии в делах товарищества. Для данного вида товарищества характерно то, что его члены несут неограниченную ответственность по обязательствам товарищества. В связи с этим можно сделать вывод: полное товарищество объединяет усилия коммерсантов и их капиталы, но не освобождает участников товарищества от риска, возникающего в ходе предпринимательской деятельности. С учетом изложенного такой характер полного товарищества предопределяет его небольшое распространение в современный период. В основном эта форма товарищества применима для организаций, мелких и средних предприятий. Имущество полного товарищества является совместной собственностью его членов. Материальная база деятельности товарищества создается из вкладов участников, причем вклады могут быть различными как по характеру, так и по размеру. Размер вклада, устанавливаемый в договоре, определяет долю участия каждого члена товарищества. Денежное выражение вклада не является постоянным, оно может меняться в зависимости от результатов деятельности товарищества. Законодательство иностранных государств четко разграничивает отношения внутренние и внешние. Внутренние отношения – это отношения по ведению дел, порядку принятия решений, по распределению прибыли и участия в покрытии убытков, т. е. это отношения, складывающиеся внутри товарищества между участниками такого товарищества. Внешние отношения предполагают отношения по представительству товарищества и отношения, связанные с ответственностью по обязательствам товарищества с контрагентами, т. е. отношения между участниками товарищества и третьими лицами в сфере торгового оборота.

Следует обратить внимание на то, что не во всех правовых системах полное товарищество признается юридическим лицом. Но, несмотря на это, полное товарищество, выступая под своим собственным наименованием (фирмой), в торговом обороте всегда по существу обладает имущественной правосубъектностью. Что касается внутренней организации полного товарищества, то его дела ведут все его члены. Хотя возможна ситуация, когда товарищеским договором предусматривается, что ведение дел возлагается на одного или нескольких членов товарищества. Во Франции полное товарищество признается юридическим лицом, под которым понимается объединение двух или более лиц, имеющее целью осуществление торговой деятельности под общей фирмой. Обязательства от имени товарищества могут приниматься любым из его членов. Прибыли и убытки распределяются между членами товарищества пропорционально их доле в имуществе товарищества. Участники товарищества солидарно отвечают по его обязательствам. Однако следует иметь в виду, что иск по обязательству товарищества сначала должен быть предъявлен к товариществу как таковому, а затем иск может быть предъявлен и к отдельным участникам товарищества. В случае ликвидации полного товарищества его члены несут ответственность по обязательствам товарищества в течение пяти лет после ликвидации. В ФРГ полное товарищество не считается юридическим лицом, однако правовая доктрина и судебная практика иногда признают полные товарищества относительными юридическими лицами. Независимо от признания за товариществом свойства юридического лица товарищество должно действовать под единым наименованием (фирмой). Фирма товарищества должна включать в себя имена всех товарищей, или одного, или нескольких с указанием на наличие товарищества. Полное товарищество во взаимоотношениях между его участниками возникает с момента заключения договора товарищества, в отношении третьих лиц необходимо не только заключить договор, но и фактически осуществлять торговую деятельность. Если товарищество занимается неосновными торговыми промыслами (см. п. 2.2.), то в отношении третьих лиц товарищество возникает только с момента регистрации в торговом реестре. В качестве участников полного товарищества в соответствии с немецким торговым законодательством могут выступать как физические, так и юридические лица. Взаимоотношения между участниками полного товарищества определяются договором. Члены товарищества ведут его дела, при этом они не вправе участвовать в аналогичных или родственных предприятиях, так как это рассматривается как недобросовестная конкуренция. От имени товарищества в торговом обороте могут выступать все участники, если только такими полномочиями не наделен один или несколько членов. Полномочия по ведению дел товарищества ограничиваются совершением операций, обычно связанных с деятельностью предприятий. Прибыль в размере до четырех процентов распределяется пропорционально долям участников капитала товарищества, а остальная часть прибыли распределяется поровну; убытки также распределяются в равных долях. Выбытие одного из участников, как правило, влечет за собой прекращение товарищества, но только в случае, если отсутствует договор, предусматривающий возможность сохранения товарищества в случае выбытия (исключения) одного из участников.

Для торгового права США характерно наличие товариществ особого вида, так называемых партнершип (partnership), регулируемых специальными нормативными актами. В США правовое положение торговых товариществ регулируется единообразным законом о товариществах, который действует в большинстве штатов. Согласно единообразному закону о товариществах под товариществом понимается объединение двух или более лиц для ведения дел с целью извлечения прибыли. Хотя в американском торговом праве товарищество и не признается юридическим лицом, но оно обладает определенными свойствами правосубъектности. Основанием возникновения товарищества является договор без соблюдения каких-либо формальностей. Право собственности на имущество принадлежит самому товариществу, а не его членам. Следует отметить, что в ряде штатов, не воспринявших единообразный закон о товариществах, вопрос о праве собственности на имущество решается по-иному. Так, право собственности товарищества как такового распространяется только на движимое имущество, а право собственности на недвижимое имущество во всех случаях принадлежит отдельным членам товарищества. По общему правилу, прибыли и убытки между членами товарищества распределяются поровну, если иное не предусмотрено договором, причем договор здесь играет приоритетную роль. Что касается представительства товарищества в отношениях с третьими лицами, то при отсутствии соглашения между членами товарищества каждый из них может выступать от имени товарищества в торговом обороте в качестве агента, а при наличии договора на участие в торговом обороте от имени товарищества могут быть уполномочены один или несколько членов. Участники товарищества отвечают по обязательствам всем своим имуществом. В различных штатах действуют разные правила относительно порядка осуществления ответственности, однако во всех штатах признается принцип солидарной ответственности за ущерб, причиненный в результате деликта при осуществлении деятельности товарищества.

В Великобритании различаются два вида объединений: товарищества и компании . Товарищества подразделяются на товарищества с неограниченной ответственностью, которые соответствуют полным товариществам, и товарищества с ограниченной ответственностью; последние соответствуют коммандитным товариществам стран континентальной Европы. Такие товарищества по английскому праву не признаются юридическими лицами. По общему правилу товарищество не подлежит регистрации. Для оформления товарищества не требуется какого-либо оформления, так как товарищество возникает для самих участников и для третьих лиц на основе товарищеского договора. Взаимоотношения между сторонами также регулируются договором. Имущество товарищества выступает как совместная собственность его участников. По обязательствам товарищества его участники несут совместную ответственность всем своим имуществом.

Особое место среди участников торгового оборота занимают английские компании, которые по своему правовому положению близки к акционерным обществам. Хотя в Великобритании имеются и компании с неограниченной ответственностью, которые во многом сходны с полными товариществами, такие компании признаются юридическими лицами, а образование их связано с соблюдением ряда формальных правил. Так, компании подлежат регистрации в реестре компаний, что и является основанием возникновения этих компаний. Однако следует отметить, что компаний с неограниченной ответственностью в Англии мало. По японскому торговому праву все торговые товарищества признаются юридическими лицами, которые должны иметь устав. В соответствии с Торговым кодексом Японии к уставу товарищества предъявляются особые требования. Так, устав должен быть подписан сторонами и содержать в себе сведения о цели деятельности, фирменном наименовании, об имени и месте жительства участников товарищества, о местонахождении основного предприятия и филиалов, о размерах взносов членов товарищества. Ведение дел и выступление от имени товарищества в торговом обороте осуществляется всеми участниками, однако такое полномочие может быть возложено на одного или нескольких членов на основании соглашения. Ответственность по обязательствам своим имуществом несет само товарищество, а если этого имущества недостаточно, то члены товарищества также несут солидарную ответственность. Следует иметь в виду, что член товарищества может освободиться от ответственности, если докажет, что имущество товарищества является достаточным для осуществления принудительного взыскания.

Коммандитное товарищество

Под коммандитным товариществом понимается такое товарищество, в котором одни участники отвечают по обязательствам товарищества в пределах своего вклада, а другие – всем своим имуществом. Участники товарищества, отвечающие в пределах своих вкладов, называются коммандистами, или вкладчиками, а участники, несущие полную ответственность, – полными товарищами . Специфика коммандитного товарищества по сравнению с другими видами товариществ выражается в объединении двух категорий участников:

– во-первых, полных товарищей, т. е. лиц, отвечающих неограниченно и солидарно по обязательствам товарищества;

– во-вторых, коммандистов (вкладчиков) – лиц, принимающих на себя лишь обязанность внести определенный вклад в общее имущество товарищества. Коммандитное товарищество является переходной формой между товариществами, носящими характер личных объединений, и товариществами – объединениями капиталов. Полные товарищи являются участниками товарищества, объединяют не только свои капиталы, но и хозяйственные усилия, ведут дела товарищества, солидарно отвечают по его обязательствам всем своим имуществом. Исходя из изложенного можно отметить определенное сходство коммандитного товарищества и полного товарищества, чем и объясняется, что многие правовые нормы, относящиеся к полному товариществу, применяются и к коммандитному товариществу. Отличает коммандитное товарищество от полного товарищества особый участник такого товарищества – вкладчик (коммандист), который участвует в товариществе только своим вкладом, но не личными усилиями. То есть вкладчик предоставляет свой капитал товариществу и получает прибыль на этот капитал, причем несет ответственность только в размере своего вклада. Важно то, что в ведении дел вкладчик участия не принимает.

Для возникновения коммандитного товарищества необходимо наличие по крайней мере одного лица, несущего неограниченную имущественную ответственность по обязательствам товарищества, и хотя бы одного вкладчика, в качестве которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Взаимоотношения участников коммандитного товарищества в основном определяются договором. В договоре должны быть отражены данные в отношении общего размера вкладов всех участников, доля каждого участника, как полного товарища, так и коммандиста, в капитале объединения, доли всех полных товарищей и коммандистов в распределении прибыли и убытков. Однако практически во всех зарубежных государствах действуют императивные нормы о неограниченной ответственности полных товарищей по обязательствам товарищества и ограниченной ответственности вкладчиков, о фирме (наименовании) товарищества и о ведении его дел. Что касается фирменного наименования коммандитного товарищества, то практически во всех зарубежных странах действует правило о том, что в наименование коммандитного товарищества могут включаться только имена полных товарищей, включение имен вкладчиков запрещается. Ведение дел коммандитного товарищества также осуществляется только полными товарищами, а вкладчики имеют право осуществлять контроль за хозяйственной деятельностью товарищества. Выбытие из коммандитного товарищества одного из полных товарищей влечет его прекращение, выбытие вкладчика не влечет за собой прекращения товарищества, так как, например, в случае смерти вкладчика его имущественные права на вклад переходят к его наследникам, которые становятся вкладчиками товарищества. Таким образом, следует отметить, что такие товарищества достаточно распространены. Преимущество такой организационной формы товарищества заключается в том, что такое товарищество дает возможность привлекать капиталы для определенной хозяйственной деятельности и использовать их по своему усмотрению, предоставляя вкладчикам определенную долю прибыли. Эта форма удобна также и для вкладчиков, так как ранее уже было отмечено, что вкладчик несет ответственность только в размере своего вклада, его риск ограничен.

Французское законодательство называет простое коммандитное товарищество, под которым понимается компания на паях, в которую входят два типа участников: один или несколько неполных участников, отвечающих за долги компании пропорционально размерам своих вкладов, а не по статусу коммерсанта; один или несколько полных участников, имеющих статус членов с полной ответственностью, т. е. являющихся коммерсантами с неограниченной и солидарной ответственностью. Во Франции коммандитные товарищества часто возникают из полных товариществ, распущенных после выбытия одного из членов. Для создания коммандитного товарищества во Франции необходимо не менее одного полного участника и одного неполного участника. Французским торговым законодательством не устанавливается минимум капитала товарищества, необходимого для его создания. Вклады могут быть как имущественными, так и личными, единственное исключение – запрещаются интеллектуальные вклады для неполных участников. Вопрос о паях разрешается в договорном порядке, законодательством никаких ограничений по минимуму и никаких обязательств по срокам и суммам выплаты пая не установлено. В соответствии с законом от 31 декабря 1989 г. простые коммандитные товарищества должны иметь не фирменное название, т. е. то, в которое входят имена одного, нескольких или всех полных участников с обязательным добавлением «и Компания», а юридическое название, в котором обязательно должно быть указано, что это простое коммандитное товарищество. Причем название может быть любым, главное, чтобы оно не состояло только из одних имен.

Простым коммандитным товариществом управляет один или несколько руководителей, являющихся юридическими или физическими лицами, которые могут избираться как из членов товарищества, так и из лиц, не являющихся членами товарищества. Ни при каких обстоятельствах руководить товариществом не может неполный его участник, а также совершать действия, налагающие на компанию обязательства в отношении третьих лиц, так как он имеет ограниченную ответственность и не должен создавать у кредиторов впечатление, что он является членом с неограниченной ответственностью. Неполному участнику предоставляется право высказывать свое мнение или контролировать внутреннюю деятельность компании, а также участвовать в общих собраниях. Солидарную ответственность он несет только в случае, если станет полным членом коммандитного товарищества. Все члены товарищества собираются на общее собрание не реже одного раза в год, полные товарищи получают от руководства два раза в год информацию о делах товарищества. Полные товарищи имеют право на участие в прибылях и убытках. Неполные товарищи присутствуют на общих собраниях, получают свою долю прибыли. Пай членов простого коммандитного товарищества не имеет своего выражения в ценных бумагах и по общему правилу не может быть продан, иначе как с согласия всех членов товарищества. Хотя в договорном порядке может быть предусмотрена возможность уступки пая неполного товарища полному участнику или даже постороннему лицу, но при условии согласия всех полных товарищей и большинства неполных участников коммандитного товарищества.

Немецкое торговое законодательство распространяет действие норм о полном товариществе на коммандитные товарищества, если только не установлены специальные положения о последних. Так, по законодательству ФРГ имеются особенности при регистрации коммандитного товарищества: в данном случае указываются как полные товарищи, так и вкладчики, хотя в публикации о регистрации имена вкладчиков не называются, а указывается только их количество.

Как и во французском законодательстве, вкладчики по общему правилу отстранены от ведения дел коммандитного товарищества. Однако в немецком законодательстве допускается выступление вкладчика в качестве представителя товарищества. Для полных товарищей в связи с тем, что на них возлагается ведение дел товарищества, установлены законодательные ограничения в виде запрета конкурентной деятельности в аналогичных либо близких по отрасли предприятиях. Такой запрет не распространяется на вкладчиков. Прибыли и убытки распределяются между участниками товарищества пропорционально их вкладам. При отсутствии специальных условий в договоре относительно распределения прибыли и убытков законодательством ФРГ предусматривается, что при распределении прибыли каждый из участников имеет право на получение четырех процентов от суммы вклада, оставшаяся сумма распределяется с учетом участия членов в управлении делами товарищества. Участие вкладчиков и их ответственность по обязательствам товарищества ограничены размерами их вкладов.

Изначально законодательство о коммандитных товариществах развивалось в странах континентальной Европы, однако оно имеет место и в государствах с англосаксонской системой права. Так, в Великобритании такие товарищества называются товариществами с ограниченной ответственностью, в котором одни участники отвечают полностью по обязательствам товарищества, другие – только в пределах своего вклада. Товарищество по английскому законодательству должно быть зарегистрировано, а до регистрации вкладчики несут такую же ответственность по обязательствам товарищества, что и полные участники. Ведение дел товарищества могут осуществлять как полные товарищи, так и вкладчики, но при условии, что в этом случае они несут такую же неограниченную ответственность по обязательствам коммандитного товарищества, как и его полные товарищи.

В США действует единообразный закон о коммандитных товариществах, принятый в большинстве штатов, в соответствии с которым такие товарищества могут быть образованы в составе двух и более лиц, из которых одно является полным товарищем, другое – коммандистом. Однако в соответствии с параграфом 12 Единообразного закона США одно и то же лицо может в одно и то же время действовать в качестве полного товарища и в качестве коммандиста. Вышеназванным законом установлен достаточно сложный порядок для образования коммандитного товарищества. Так, лица, желающие создать коммандитное товарищество, должны обратиться в суд либо иной соответствующий орган штата с подписанным ими и подтвержденным под присягой заявлением, в котором указываются наименование товарищества, предмет его деятельности, местонахождение его органов (центральной конторы), срок действия, порядок образования капитала, размер вкладов коммандистов и другие данные. Данная форма товарищества не может использоваться банковскими и страховыми предприятиями. Однако в штатах, где такой закон не действует, создание коммандитных товариществ запрещено. Ведение дел возлагается только на участников товарищества, несущих неограниченную ответственность по долгам товарищества. При этом следует обратить внимание на особое положение вкладчиков, которые наравне с полными товарищами имеют право на доступ к книгам товарищества, на информацию о состоянии дел товарищества, обращение в суд с требованием о прекращении товарищества. Кроме того, совершение некоторых действий со стороны полных товарищей требует согласия или одобрения коммандистов. Вкладчики также вправе заключать различные сделки с товариществом, при этом он приобретает по ним такие же права требования по отношению к товариществу, которые доступны любому другому кредитору. При прекращении товарищества вкладчик имеет первоочередное право на выплату причитающихся ему сумм, но только после удовлетворения требований всех кредиторов.

Акционерные общества

Акционерное общество является основной организационно-правовой формой крупных предприятий в современных зарубежных государствах. Причина такого широкого распространения заключается в определенных преимуществах:

– во-первых, акционерное общество дает возможность проводить концентрацию капитала;

– во-вторых, акционерное общество избавляет предпринимателя от риска, связанного с хозяйственной деятельностью, ограничивая ответственность суммой, уплаченной за акцию, не допуская предъявления к акционеру никаких требований по обязательствам общества.

Законодательство зарубежных стран дает различные понятия акционерного общества. Так, в соответствии с законодательством ФРГ под акционерным обществом понимается товарищество, обладающее собственной правосубъектностью, отвечающее перед кредиторами по своим обязательствам лишь своим имуществом, имеющее основной капитал, разбитый на акции. Согласно французскому законодательству акционерное общество является компанией, капитал которой разбит на акции, а члены несут ответственность за убытки в зависимости от размеров своих вкладов. Исходя из этих двух определений можно выделить основные черты акционерного общества, обусловившие широкое распространение данной организационной формы во всех зарубежных государствах:

– во-первых, акционерное общество признается юридическим лицом;

– во-вторых, акционерное общество несет перед кредиторами исключительную имущественную ответственность в пределах принадлежащего ему имущества;

– в-третьих, наличие акционерного (уставного) капитала, разбитого на части, называемые акциями.

Акционерное общество является наиболее типичным торговым товариществом, носящим характер объединения капиталов, личный момент здесь не имеет никакого значения.

Акционер – это только держатель акций, все его права (имущественные) полностью воплощены в акции и передаются вместе с ней. Во французском законодательстве прямо сказано, что акционер не является коммерсантом.

Правовое положение акционерных обществ в иностранных государствах регулируется в основном специальными законами, подробно определяющими способы их создания, виды акций, порядок выпуска акций, состав акционерного капитала, порядок управления делами, составления балансов и других отчетных данных, способы прекращения общества и другие вопросы. Акционерное общество создается в нормативно-явочном порядке и подлежит торговой регистрации. Для создания акционерного общества законодательством большинства зарубежных государств предусматривается определенное минимальное число учредителей. Эти лица составляют учредительный договор и устав общества. Различают два способа учреждения акционерного общества:

а) учредители могут сами приобрести все акции общества, что называется единовременным учреждением;

б) системное учреждение, когда учредители приобретают часть акций, а на остальные объявляется подписка.

Отличительной особенностью акционерного общества является наличие уставного (акционерного) капитала. Уставный капитал (основной, номинальный) – номинальная денежная сумма, которая подлежит внесению акционерами в качестве вознаграждения за приобретение членства в акционерном обществе. Уставный капитал следует отличать от фактического имущества акционерного общества, которое может быть либо больше, либо меньше уставного капитала. Основными функциями уставного капитала являются:

– во-первых, имущественные средства, внесенные в качестве уставного капитала, составляют материальную базу для торгово-производственной деятельности общества;

– во-вторых, уставный капитал играет гарантийную функцию, так как определенный в учредительных документах размер уставного капитала гарантирует ответственность по своим обязательствам в пределах этой суммы;

– в-третьих, благодаря уставному капиталу определяется доля участия каждого акционера в акционерном обществе. Весь капитал разбивается на части, каждая из которых имеет номинальную цену. После образования акционерного капитала созывается учредительное собрание членов общества, которое заслушивает отчет учредителей и формирует органы управления. Завершающая стадия создания акционерного общества состоит в его регистрации в торговом реестре, после чего оно возникает как юридическое лицо.

Как ранее уже отмечалось, уставный капитал разбивается на акции. Акция является частью уставного капитала, ее номинальная стоимость указывается на самой акции. При этом нужно иметь в виду, что номинальная стоимость акции не выражает ее реальной стоимости, которая может быть как ниже, так и выше номинальной стоимости и зависит от успешности дел акционерного общества. Права акционера выражены в акции и делятся на имущественные и личные. Главенствующая роль принадлежит имущественным правам, к которым относятся: право на получение части годовой прибыли общества – дивидендов, право на получение части имущества общества после его ликвидации. Причем дивиденды выдаются по итогам хозяйственного года только при наличии прибыли за год. Личные права, закрепленные в акции, предоставляют акционерам право на участие в общих собраниях акционеров. Каждая акция, как правило, дает один голос в общем собрании, однако в некоторых государствах возможно существование «безголосых» акций, а также «многоголосых» акций.

Акции подразделяются на именные и предъявительские. Именные акции выдаются на имя определенного лица, которое регистрируется в книгах акционерного общества, передача таких акций осуществляется с обязательной записью в этих книгах. Предъявительские акции не содержат имени акционера, они являются документами на предъявителя. Передача таких акций осуществляется простым вручением.

Кроме того, акции подразделяются на привилегированные и простые. Привилегированные акции предоставляют их держателям преимущества по сравнению с владельцами простых акций, например владельцам привилегированных акций может предоставляться право на получение сверх дивиденда дополнительной части прибыли. Кумулятивные акции дают право акционеру получить дивиденд за счет прибыли следующего года, если в текущем году дивиденды из-за отсутствия прибыли не выплачиваются. Также различают пользовательские и резервные акции. Пользовательские акции дают право на получение дивиденда в период существования общества, но не дают права на получение части имущества общества после его ликвидации. Резервные акции не распределяются между акционерами, числятся за правлением общества, а в случае, когда акционерное общество будет испытывать нужду в денежных средствах, эти акции могут быть реализованы.

Помимо резервных акций, еще одним средством улучшить финансовое положение акционерного общества является выпуск облигаций. Облигация дает облигационеру право на твердый ежегодный процент, не зависящий от результатов хозяйственной деятельности общества, т. е. облигационер выступает по отношению к обществу как кредитор. Законодательством зарубежных стран облигационеру гарантируются его права путем установления права залога облигационера на имущество общества либо путем создания специального органа – общего собрания облигационеров, с которыми общество должно советоваться при принятии решений, могущих затронуть интересы облигационеров.

Вы прочитали ознакомительный фрагмент! Если книга Вас заинтересовала, вы можете купить полную версию книгу и продолжить увлекательное чтение.

Основная часть субъектов коммерческого оборота – это юридиче­ские лица, создаваемые в предусмотренных законодательством орга­низационно-правовых формах.

Юридические лица классифицируются на юридические лица публичного права и юридические лица частного права. Юридические лица частного пра­ва и являются субъектами отношений, регулируемых нормами торгового права.

В отличие от гражданских компаний, которые не осуществляют торговые операции и статус которых определен гражданским законода­тельством, торговое законодательство определяет правовое положение торговых компаний.

Юридические лица, выступающие субъектами торговых отношений (торговые компании), имеют специальную правоспособность, опреде­ляемую в уставе при учреждении данного юридического лица.

Закон № 66-537 определяет правовой статус следующих торговых компаний: компаний на паях и акционерных компаний. К компаниям на паях относятся полное и простое коммандитное товарищества. К акционерным компаниям относятся акционерное общество, акционер­ное общество упрощенного типа и акционерное коммандитное товари­щество. Промежуточное положение между компаниями на паях и ак­ционерными компаниями занимают компании с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной ответственностью и ООО, принадлежащие одному лицу).

Компании, создаваемые с участием государственного капитала или муниципальных образований, называются смешанными компаниями, статус которых определен специальными законами. Точно так же спе­циальное законодательство определяет правовое положение компа­ний, полностью принадлежащих государству (так называемые нацио­нализированные предприятия).

Полное товарищество определяется ТК Франции и Законом о хозяйственных обществах как компания, чле­ны которой выступают как коммерсанты и несут по обязательствам товарищества неограниченную и солидарную ответственность, в том числе и по долгам компании. Это объединение и физических, и юридических лиц.



По праву Франции полное товарищество является юридическим лицом. Его участники имеют статус коммерсанта. Они солидарно от­вечают по долгам товарищества и несут при этом полную (неограни­ченную) ответственность по таким долгам. При этом важно учесть, что правило об ответственности участников полного товарищества по его долгам действует не только в период существования этого юридиче­ского лица, но и продолжается еще в течение пяти лет после его ликви­дации.

Учредительным документом полного товарищества является учре­дительный договор, в котором определяются название товарищества, его местонахождение, цель и предмет деятельности, срок, на который товарищество создается, размер складочного капитала, сведения об участниках. Полное товарищество регистрируется в торговом реестре, о чем делается публикация в «Официальном бюллетене гражданских и коммерческих объявлений».

Закон № 66-537 не устанавливает минимальных размеров складоч­ного капитала, также не устанавливает минимальный размер пая каж­дого участника, который он должен выкупить. В счет оплаты пая участник обязан внести материальный или любой иной вклад. Срок для выкупа пая определяется учредительным договором.

Отчуждать пай участник может только с согласия остальных участ­ников. За нарушение этого требования установлена уголовная от­ветственность в виде лишения свободы или в виде штрафа в разме­ре 5 млн. франков.

Участник вправе выйти из товарищества в том случае, если товари­щество создавалось без указания срока, предварительно уведомив об этом других участников.

Прибыль и убытки в полном товариществе распределяются пропорционально вкладам участников.

Ведение дел товарищества может быть возложено на любого участ­ника, если договором не предусматривается совместное ведение дел.

Учредительный документ может содержать указания на ограничен­ную компетенцию кого-либо из участников в области ведения дел то­варищества. Однако если такого ограничения нет, то права всех участников по ведению дел товарищества одинаковы.

Управление товариществом осуществляют один или несколько управляющих, которые могут и не быть участниками товарищества. В этом случае они не приобретают статус коммерсанта. Полномочия уп­равляющих (управляющего) определяются в учредительном договоре.

Для третьих лиц полномочия управляющих делами товарищества охватывают сферу, определяемую предметом его деятельности: за пре­делами этого предмета, оговоренного в уставе, управляющий действу­ет только от своего имени, но не от имени товарищества.

Раз в год участники товарищества проводят общее собрание. В това­риществах с числом наемных работников более 50 обязательно избра­ние ревизора. В остальных случаях сами участники осуществляют контроль деятельности товарищества, имея право получать всю ин­формацию о делах товарищества.

Коммандитное товарищество . Эта правовая форма, именуемая иногда в литературе «простая комманди­та» и названная в российском ГК «товарищество на вере», не имеет ши­рокого распространения, однако все же используется на практике, если данная правовая конструкция отвечает целям ее учредителей.

Простое коммандитное товарищество – это компания на паях, в которую входят два типа участников: один или несколько неполных участников, отвечающих за долги компании пропорционально разме­рам своих вкладов, а не по статусу коммерсанта; один – несколько пол­ных участников, имеющих статус членов с полной ответственностью, т.е. являющихся коммерсантами с неограниченной и солидарной от­ветственностью.

Среди участников такого товарищества могут быть юридические лица и индивидуальные коммерсанты. При этом полные товарищи имеют такой же статус, как участники полного товарищества, и кроме них в коммандитном товариществе принимают участие коммандитис­ты, т. е. такие участники, которые не несут полной и солидарной ответ­ственности по долгам товарищества, а отвечают лишь в пределах раз­меров своих вкладов. Имена полных товарищей (для юридических лиц – полные наименования) должны быть опубликованы.

Для создания коммандитного товарищества достаточно наличие одного полного товарища и одного неполного (коммандитиста). Учреди­тельным документом такого товарищества является учредительный договор. Минимальный размер складочного капитала не установлен. Вкладами в товарищество могут быть любое имущество, деньги, однако для неполных товарищей (коммандитистов) установлен запрет на так называемые «интеллектуальные вклады».

Участники товарищества, являющиеся полными товарищами, имеют те же права, что и участники полного товарищества. Неполные то­варищи не участвуют в руководстве делами товарищества. Они могут уступить пай полным товарищам или третьим лицам, с согласия всех полных товарищей и большинства неполных товарищей (комманди­тистов).

Общество с ограниченной ответственностью – широко распространенная форма предприни­мательской деятельности, основанная во всех странах континенталь­ной Европы и в российском законодательстве на принципе ограниченной ответственности участников по долгам, созданного ими юридического лица и на их участии в прибылях и убытках этого общества пропорци­онально вкладам, внесенным в уставный капитал, а затем – их долям в имуществе общества.

Эта организационно-правовая форма предпринимательства применяется, прежде всего, в сфере малого и среднего бизнеса.

Общество (товарищество) с ограниченной ответственностью – это компания, участники которой несут ответственность за убытки в пре­делах своих вкладов. Такое общество рассматривается как промежу­точная форма между акционерным обществом и обществом на паях.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью поде­лен на доли участия. Его минимальный размер составляет 50 000 фран­ков.

Общество может быть учреждено как несколькими лицами (физи­ческими или юридическими или теми и другими, минимальное количество которых – два), так и одним лицом – физическим или юридическим. Возможность создания общества, принадлежащего одно­му лицу, допускается после принятия Закона от 11 июля 1985 г.

Максимальное число участников общества с ограниченной ответ­ственностью – 50. Если число участников превышает эту цифру, то в течение двух лет такое юридическое лицо должно быть преобразова­но в акционерное общество или обязано уменьшить количество участ­ников.

При создании общества все доли участия должны быть равны, пол­ностью распределены между учредителями и полностью оплачены, если они делаются в натуре или наличными деньгами. Учредитель мо­жет оплатить долю участия «интеллектуальным вкладом» только тог­да, когда он сделал другой вклад (в натуре или денежный). Оценка каждого взноса, сделанного в натуре, утверждается ревизором по взносам, которого избирают учредители или назначает суд.

Доли участия свободно передаются в порядке наследования, однако иной порядок передачи может устанавливаться уставом общества. Пе­редача доли участия третьему лицу допускается лишь с согласия большинства участников, представляющих не менее трех четвертей долей участия.

Повседневное управление делами общества осуществляют управ­ляющие, или распорядители (gerants). Они могут быть избраны из числа участников общества или иных лиц, не входящих в общество. Управляющими могут быть только физические лица. Срок их полно­мочий определяется уставом общества. Решением участников, при­нятым более чем половиной долей участия, управляющий может быть отстранен.

Высшим органом общества выступает собрание участников, причем если участников более 20, то обязательно проведение ежегодного со­брания и создание коллегиального органа (Наблюдательного совета) не менее чем из трех человек. Для обществ с меньшим составом такие требования не обязательны.

Каждый участник имеет право участвовать в принятии решений и обладает числом голосов, равным числу его долей участия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществля­ют ревизоры,

Акционерное общество . Модель акционерного общества – наиболее сложная с точки зрения юридической и управленческой техники организационно-правовая форма предпринимательской деятельности. Она характерна для крупных коммерческих организаций, в которых сконцентрированы значительные капиталы и которые ведут коммерческую деятельность при значительных объемах оборота.

Акционерное общество определяется как компания, капитал кото­рой разделяется на акции.

В отличие от российского акционерного права, здесь нет такой классификации АО, как открытые и закрытые общества. Французское право использует иной критерий: могут быть такие АО, которые «пользуются общественными сбережениями», т.е. проводят публич­ную подписку на акции, и обычные АО, не пользующиеся обществен­ными сбережениями, т.е. не проводящие публичной подписки.

АО, проводящие публичную подписку на акции, т.е. предлагающие свои акции на этапе создания общества всем желающим (публике – не­определенному кругу лиц), подчиняются особым правилам как при со­здании АО, так и в процессе деятельности. Компаниями, использую­щими общественные сбережения, считаются:

Компании, ценные бумаги которых продаются по официальному курсу или по курсу вторичного рынка ценных бумаг;

Компании, пользующиеся для размещения ценных бумаг услуга­ми банков или биржевых маклеров;

Компании, пользующиеся для размещения ценных бумаг рекла­мой или использующие для их продажи такие методы, как до­ставка на дом, заказы по телефону, почтовая рассылка и др.

АО, обращающиеся к публичной подписке, должны иметь уставный капитал не менее чем 1 млн. 500 тысяч франков. Если же АО не прово­дит публичную подписку на акции, и они распределяются только меж­ду акционерами-учредителями, то уставный капитал имеет более низ­кую минимальную границу: он должен быть не менее 250 тысяч франков.

Число учредителей АО не может быть менее семи. Максимальный предел численности акционеров закон не устанавливает. Торговый суд по просьбе всех заинтересованных лиц может объявить о роспуске компании при условии, если более года в ней было менее семи членов. Однако суд может установить дополнительный срок, но не более шес­ти месяцев.

Учредительным документом АО является устав, в котором обяза­тельно указываются: форма компании, ее цель, наименование, юриди­ческий адрес, срок деятельности, размеры денежных вкладов, размер акционерного капитала, форма акций, уступка акций, органы управле­ния, правила проведения общих собраний, правила распределения прибылей и создания резервов, фамилии и адреса первых руководите­лей и ревизоров, а также данные обо всех физических и юридических лицах, подписавших устав.

При образовании АО, привлекающего общественные сбережения, проект устава АО подписывается одним или несколькими учредите­лями и депонируется в секретариате торгового суда по месту нахожде­ния общества.

При объявлении публичной подписки на акции учредители обя­заны предоставить в распоряжение подписчиков проспект об АО, в котором должны быть отражены его предполагаемое финансовое состояние, материальное обеспечение деятельности, содержаться информация о рынках сбыта продукции, производственных планах и другие сведения, необходимые для создания у подписчиков до­статочно полного представления о будущей деятельности общества и важнейших факторах, влияющих на доходность их инвестиций.

Учредители публикуют объявление о создании общества. После этого начинается подписка на акции. Капитал АО должен быть опла­чен полностью. При этом денежные акции оплачиваются в размере не меньше четверти их номинальной стоимости. Оплата остающейся ча­сти производится в срок, который не может превышать пяти лет с мо­мента регистрации общества. Акции в натуре (оплачиваемые взносами в натуре) полностью оплачиваются при выпуске. При оплате акций взносами в натуре решением суда, по требованию учредителей, назна­чается один или несколько ревизоров по взносам.

Подписки и платежи акций удостоверяются сертификатом депози­тария, который ведет список подписчиков и обеспечивает хранение средств, внесенных в оплату акций. В течение шести месяцев с момента передачи проекта устава сек­ретарю суда, подписчики вправе требовать возврата внесенных средств.

При создании АО без обращения к публичной подписке, все акции должны быть распределены между учредителями. Взносы подтверж­даются сертификатом депозитария. Устав АО подписывается акцио­нерами после выдачи сертификата депозитария. Устав такого АО со­держит указание на оценку взносов в натуре, а также сведения о первых администраторах или первых членах наблюдательного совета и первых ревизорах по счетам.

Французское законодательство допускает большее разнообразие видов акций по сравнению с российским законодательством.

В зависимости от взноса в оплату акций, акции могут быть денеж­ные и вещевые. Владелец акции, оплативший ее к моменту создания на 1/4 ее номинальной стоимости, должен выплатить остаток суммы в 5-летний срок. Но он может продать не выкупленную полностью ак­цию другому лицу (подписчику), а тот, в свою очередь, может снова ее продать (цессионарию) и т. д. Если по истечении максимального срока (пять лет), остаток стоимости не будет выплачен, владелец (именуе­мый обанкротившимся акционером), подписчик и цессионарий несут солидарную ответственность за невыплаченную сумму. АО может в двухлетний срок после уступки подать иск на любого из них. После этого срока уплата оставшейся суммы полностью возлагается на по­следнего цессионария.

Акционерные общества могут выпускать обыкновенные (простые) и привилегированные акции, именные и предъявительские акции.

АО могут быть выпущены также учредительские акции. Эти акции, называемые также отсроченными акциями, являются формой оплаты деятельности лиц, участвовавших в создании АО. По таким акциям, в течение определенного в них срока после создания АО, выплачивается определенный процент. Этот доход может быть получен учредителя­ми АО – держателями таких акций только после того, как произведе­ны полностью расчеты по обыкновенным и привилегированным акци­ям. Стоимость таких акций не включается в основной капитал АО.

Могут быть акции без права голоса на общих собраниях (в пределах четверти акционерного капитала), а также акции с правом двойного голоса, под которыми понимаются именные акции, полностью выкуп­ленные не более чем за два года после выпуска. Для выпуска таких ак­ций должна быть сделана специальная оговорка в уставе АО.

В состав капитала АО включается, помимо акционерного, также за­емный капитал. Он образуется за счет краткосрочных и среднесроч­ных кредитов банков. Долгосрочные же займы оформляются, как правило, в виде выпуска и продажи фондовых ценных бумаг - облигаций.

Облигационер, будучи кредитором АО, а не его участником, полу­чает право на определенный в облигации процент прибыли АО. Такой доход не является, в отличие от доходов акционера, предприниматель­ским доходом.

Часть прибыли АО, причитающаяся его облигационерам, подлежит выплате им в соответствии с условиями о размере дохода по данным облигациям и в указанные в них сроки. При нарушении этих обязанностей по выплате доходов и основной суммы по облигациям АО рис­кует оказаться банкротом.

Все выплаты по акциям осуществляются после расчетов по облигациям.

Управление АО . Закон № 66-537 устанавливает трехуровневую структуру управления АО, но допускает возможность для АО выбрать систему управления из двух вариантов, регламентированных законом. Первый вариант – так называемое «классическое руководство», при котором руководство АО осуществляет Административный совет, ко­торый избирает Президента (Генерального директора). Второй вари­ант – руководство «нового типа», заимствованное из немецкого пра­ва, при котором АО руководит совет директоров, а наблюдательный совет осуществляет контроль за его деятельностью.

Вариант управления АО должен быть определен в уставе общества. Общее собрание – высший орган общества. В период между собра­ниями действуют наблюдательный совет или Административный совет, который возглавляет Президент – Гене­ральный директор (President – Directeur General – PDG).

Классический тип руководства применятся в 90% акционерных об­ществ. Обществом руководит Административный совет (совет адми­нистрации), состоящий как минимум из 3 лиц, но не более чем из 12 лиц, в зависимости от капитала общества.

Администраторы назначаются общим собранием акционеров на срок не более 6 лет, однако меньший срок может быть указан в уста­ве АО.

Администратором может быть назначено и физическое, и юридиче­ское лицо, которое обязано в этом случае определить постоянного представителя. Физическое лицо не может одновременно состоять бо­лее чем в восьми административных советах АО, расположенных на территории Франции.

Посты рядовых директоров – членов Административного совета могут занимать иностранцы. Следует учитывать, что к иностранцам, в полном смысле слова, применительно к акционерному законодатель­ству Франции, относятся граждане тех государств, которые не явля­ются членами Европейского Союза.

С 1986 г. законодательством предусматривается, что в уставе АО может быть записано, что выборы администрации осуществляются и из служащих. Количество администраторов-служащих не может быть более четырех и свыше трети от численности совета администрации; такие администраторы из служащих не учитываются при определении минимального и максимального числа администраторов.

Обязательным условием для избрания в состав Административного совета (в том числе и для служащих) является наличие у данного лица определенного в учредительном документе общества числа акций (та­кие акции иногда называют квалификационными или гарантирован­ными акциями), которое дает ему право присутствовать на очередном в общем собрании.

Администраторы получают вознаграждение по представлении жетонов о присутствии.

Административный совет имеет самые широкие полномочия дей­ствовать от имени общества в пределах целей АО, но с учетом тех прав, которые по закону предоставлены собранию акционеров.

Совет избирает из числа своих членов Президента совета, осуществляющего общее руковод­ство АО и представляющего его в отношениях с другими лицами и организациями.

Пост Президента – Генерального директора может занимать толь­ко физическое лицо. Генеральный директор уходит в отставку по дос­тижении им 65 лет.

Руководство нового типа заключается в следующем. АО управляет совет директоров (дирекция), состоящий не более чем из пяти членов. Дирекция осуществляет свои функции под контролем наблюдатель­ного совета. Члены дирекции назначаются наблюдательным советом на срок от двух до шести лет, однако устав может устанавливать про­должительность мандата дирекции в 4 года. Один из членов дирекции назначается Президентом. В отличие от Административного совета, члены дирекции могут и не быть акционерами АО. Члены совета ди­ректоров могут быть служащими АО.

Не реже чем раз в квартал дирекция представляет отчет наблюда­тельному совету, который, в свою очередь, представляет заключение по отчету дирекции, а также по годовым счетам общему собранию.

Наблюдательный совет назначается общим собранием акционеров на срок 6 лет в количестве не менее 3 и не более чем 12 членов. Члена­ми наблюдательного совета могут быть и физические, и юридические лица, владеющие гарантированным количеством акций АО. Кроме ак­ционеров, в состав наблюдательного совета могут входить служащие общества.

Члены наблюдательного совета, как и администраторы, должны быть акционерами АО; ими могут быть и физические, и юридические лица.

Порядок проведения собрания акционеров определен законом № 66-537. В соответствии с ним, может быть несколько видов об­щих собраний акционеров: очередное, чрезвычайное и специальное.

Очередное общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Такое собрание принимает любые решения по вопросам, включая решения, относящиеся к годовым счетам. В компетенцию та­кого собрания входят: избрание членов совета администрации (или их отзыв), назначение им оплаты и назначение ревизоров.

Чрезвычайное общее собрание созывается, как правило, для внесе­ния изменений в устав.

На специальные собрания приглашаются держатели акций опреде­ленных категорий. Решение общего собрания об изменении прав дер­жателей какой-либо из категорий акций является окончательным лишь после того, как оно будет одобрено специальным собранием.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности АО осуществля­ют ревизоры.

Акционерные общества обязаны публиковать отчетность. К числу документов, подлежащих опубликованию, относятся баланс, счет прибылей и убытков и отчет о результатах деятельности АО.

Акционерная коммандита . В российском законодательстве такая форма создания юридического лица не предусмотрена.

Акционерное коммандитное товарищество определяется как компа­ния, капитал которой создан полными товарищами, имеющими статус коммерсанта и обладающими неограниченной и солидарной ответ­ственностью за долги компании, и неполными членами товарищества, являющимися акционерами и несущими ответственность за убытки компании в пределах своих вкладов.

В акционерной коммандите должен быть хотя бы один полный участ­ник и не менее трех акционеров.

Размер минимального уставного капитала предусмотрен тот же, что и для акционерных обществ: если организуемое юридическое лицо проводит публичную подписку на акции, то минимальный размер ус­тавного капитала составляет 250 тысяч франков, а если публичная подписка объявляется, то размер минимального уставного капитала ­1 млн 500 тысяч франков.

В наблюдательный совет могут входить только неполные участни­ки (коммандитисты).

Для акционерной коммандиты обязательна публичная отчетность. В литературе указывается такой вид акционерного общества, как акционерное общество упрощенного типа, под которым понимается компания, капитал которой полностью выкуплен подписчиками и раз­делен на акции. Такое АО состоит из двух или более компаний, имею­щих капитал не менее 1,5 тыс. франков.

Регистрация коммерческих организаций . Учредительными доку­ментами при создании коммерческих организаций являются учреди­тельный договор или устав.

Договор должен быть подписан учредителями и содержать указа­ния на состоявшееся решение учредителей объединить свои усилия для достижения хозяйственной цели, обязательства учредителей вес­ти совместную деятельность и участвовать в распределении прибыли и убытков.

В договоре указывается предмет деятельности общества. Это необ­ходимо, так как коммерческие организации имеют специальную пра­воспособность: они могут осуществлять коммерческую деятельность только в рамках, зафиксированных в учредительных документах.

Вместе с тем следует иметь в виду, что договоры, заключенные юридическим лицом за пределами специальной правоспособности, так называемые в неуставные сделки, могут быть признаны недей­ствительными только по иску контрагента. Для юридического лица, вышедшего за рамки специальной правоспособности, договор будет действительным, он порождает для такого юридического лица пра­вовые последствия обязанность выполнить условия договора. Од­нако если такие обязанности не могут быть выполнены в силу, например, отсутствия лицензии на данного рода деятельность, то юридическое лицо, вышедшее за рамки своей специальной правоспособности, должно возместить контрагенту убытки. Если же договором преду­смотрена неустойка – то и придется уплатить неустойку за нарушение усло­вий договора.

В договоре должна быть указана правовая форма создаваемой орга­низации. Сокращенное или полное название правовой формы органи­зации входит в ее фирменное наименование (имя).

Устав учреждаемого юридического лица должен быть удостоверен нотариусом.

Важным условием создания любой коммерческой организации яв­ляется публикация сообщения о ее создании в специальном офици­альном издании, которое распространяется по всем торгово-промыш­ленным палатам Франции, а членство в этих палатах является обязательным для всех коммерсантов. Таким образом, все заинтере­сованные лица всегда имеют возможность сообщить об обстоятель­ствах, препятствующих созданию данной компании, и тем самым вос­препятствовать регистрации таких компаний, создание которых нарушает действующее законодательство (например, в тех случаях, когда учредители или управляющие не вправе заниматься предпри­нимательской деятельностью).

Одновременно с публикацией сообщения о создании компании ее учредители должны составить и подписать документ, который назы­вается «декларация о соответствии». В ней содержится информация обо всех проделанных операциях и заявление учредителей об отсут­ствии нарушений законодательства в этой сфере.

Указанные документы в течение 1 месяца после публикации на­правляются в регистрационные службы, функционирующие при торгово-промышленных палатах.

Они, в свою очередь, вносят соответствующие сведения в государ­ственный торговый реестр, который ведут торговые или, при их отсут­ствии, общегражданские суды по месту нахождения создаваемого об­щества.

Государственная регистрация осуществляется на основании заявле­ния, которое должно быть составлено по разработанной стандартной схеме и приложенных к этому заявлению документов.

В заявлении о государственной регистрации (внесении в торговый реестр) должны содержаться следующие сведения:

Фирменное наименование общества;

Организационно-правовая форма создаваемого общества;

Предмет деятельности;

Размер основного капитала с уточнением способов его оплаты;

Адреса головного офиса и всех других офисов на территории Франции и за рубежом;

Срок, на который создается общество;

Имена и адреса директоров, членов правления и других предста­вителей руководства общества. Если среди последних есть иност­ранцы – удостоверение иностранного коммерсанта, а для дирек­торов из числа иностранцев - также и документ о праве на жительство;

Дата нотариального заверения устава и дата публикации сообще­ния о создании общества.

Регистрационная служба направляет заявителю выписку из торго­вого реестра с подтверждением факта регистрации и с указанием реги­страционного номера. Если же регистрационная служба отказала в ре­гистрации, то сообщается причина такого отказа.

Дата регистрации общества является официальной датой создания (учреждения) данного юридического лица. Торговый реестр является публичным и открытым. Информация о зарегистрированных компа­ниях публикуется в «Официальном бюллетене гражданских и коммер­ческих объявлений». В официальном юридическом издании публику­ется также информация о реорганизации обществ.

В течение 1 месяца после регистрации в налоговое управление дол­жно быть направлено уведомление о создании общества.

Правовое положение государственных и смешанных предприятий и хозяйственных обществ . Государственный капитал представлен ве­домствен-ными и публичными предприятиями, а также участвует в на­циональных хозяйственных обществах.

К числу ведомственных предприятий относятся, например, почта и телеграф. Такие предприятия находятся в подчинении государствен­ных ведомств, и основной целью их деятельности выступает не извле­чение прибыли, а обеспечение надежной связи для граждан и государ­ственных органов.

Публичными считаются такие предприятия, которые были созданы в качестве государственных предприятий или национализированы. Примерами такого рода являются, в частности, государственное теле­видение и радио – ОРТФ (ORTF). Управление такими предприятия­ми осуществляют Административный совет и Генеральный директор. В состав Административного совета включаются представители государства, рабочих и служащих предприятия и потребителей (в данном случае – зрителей и слушателей). Генеральный директор назначается Президентом страны или Премьер-министром.

Публичные предприятия принадлежат государству полностью. В от­личие от них национальные общества – это такие хозяйственные обще­ства (в основном - акционерные), которые в качестве одного из акцио­неров включают государство. От имени последнего права акционера осуществляют, как правило, отдельные государственные органы. В на­циональных обществах государству принадлежит не менее 51% акций. Управление национальными обществами осуществляется наблюда­тельным советом и Директоратом. Представители государства в их со­ставе назначаются Президентом илиПремьер-министром. Деятель­ность национальных обществ регулируется общими нормами Закона от 24 июля 1966 г. и Декрета от 23 марта 1967 г.

План реструктуризации утверждает только суд. Кредиторы практи­чески отстранены от разработки и утверждения этого плана.

На основании отчета администратора суд может принять решение об уступке предприятия (полной или частичной) как целостного тех­нологического комплекса.

Если реальной возможности продолжить деятельность предприя­тия не имеется, по решению суда открывается ликвидационная проце­дура, и начинается распродажа активов должника. При этом в приори­тетном порядке удовлетворяются требования по заработной плате и выплатам, связанным с трудовыми отношениями, а также погашаются судебные издержки. Затем погашаются требования из обязательств, регулярно возникающих вследствие продолжения деятельности пред­приятия. После этого погашаются требования обеспеченных кредито­ров. Оставшееся имущество распределяется между необеспеченными кредиторами соразмерно их требованиям.

Ким И. Магиев С.


1. Полное товарищество (societe en nom collectif, offene Handelsgesellschaft, partnership), относящееся к персональным торговым товариществам, известно законодательству всех капиталистических стран. Несмотря на наличие различий в построении данной организационной формы капиталистических предприятий, нельзя не отметить сходства основных признаков этого вида объединения лиц в праве континентальных стран.
Французский закон о торговых товариществах 1966 года определяет полное товарищество как объединение, участники которого, называемые также товарищами, выступают как коммерсанты и несут по обязательствам товарищества неограниченную и солидарную ответственность (ст. 10).
Согласно ГТУ, полным товариществом считается объединение, имеющее целью вести торговый промысел под общей фирмой. Перед кредиторами товарищества все его участники отвечают неограниченно (§ 105). Основной признак, отличающий полное товарищество от других видов торговых объединений, состоит в неограниченной и солидарной имущественной ответственности всех его участников по обязательствам товарищества.
Во Франции полное товарищество является юридическим лицом. В ФРГ и Швейцарии в соответствии с господствующим в теории и практике взглядом свойство юридического лица за данным видом объединения отрицается. Отрицание за полным товариществом правосубъектности влечет ряд важных последствий, в частности для налогового режима объединений.
Независимо от признания за товариществом свойства юридического лица товарищество должно действовать под единым наименованием (фирмой). Фирма товарищества должна включать имена всех участников либо одного или нескольких с указанием на наличие товарищества, например «(Karl) Meier und (Fritz) Schultz» или «(Karl) Meier und K°».
В качестве участников полного товарищества в ФРГ могут выступать как физические, так и юридические лица. Предусмотрена такая возможность и во Франции, однако если юридическое лицо является членом полного товарищества, его руководители подпадают под действие тех же условий и обязательств и несут ту же гражданскую и уголовную ответственность, как если бы они лично являлись полными товарищами, при солидарной ответственности самого юридического лица, которым они руководят (ст. 12 закона о торговых товариществах).
Материальная база деятельности товарищества создается из вкладов участников, причем вклады могут быть различными как по характеру, так и по размеру. Размер вклада, устанавливаемый в договоре, определяет долю участия каждого члена товарищества. Возможность уступки долей участия другим лицам поставлена в зависимость от согласия всех остальных участников товарищества.
128
Законодательство Франции прямо предусматривает,- что доли участия не могут быть представлены ценными бумагами.
Денежное выражение вклада не является постоянным, оно может меняться в зависимости от результатов деятельности товарищества. Уменьшение вкладов вследствие понесенных товариществом убытков не обязывает участника к восстановлению уменьшенного вклада до первоначального размера.
Законодательство четко разграничивает отношения внутренние и внешние. Внутренние отношения - это отношения по ведению дел, порядку принятия решений, по распределению прибыли и участия в покрытии убытков и др.
К внешним отношениям следует прежде всего отнести отношения по представительству товарищества и отношения, связанные с ответственностью по обязательствам товарищества перед его контрагентами.
2. Внутренние отношения товарищества регулируются диспо-зитивными нормами. При отсутствии в договоре полного товарищества оговорки об ином каждый из участников товарищества имеет право на ведение дел. Договор, конечно, может предусматривать и другой порядок оперативного управления делами полного товарищества. Неодинаково решается вопрос о возможности назначения в качестве уполномоченного на ведение дел лица, не являющегося участником товарищества. Такая возможность допускается правом Франции, но исключается правом ФРГ. Лица, уполномоченные договором, вправе совершать от имени товарищества лишь такие действия, которые являются обычными для предприятия данного рода. Для совершения действий, выходящих за рамки обычных дел предприятий данного рода, требуется согласие всех участников. Не предусматривается какой-либо обязательной формы выражения согласия. Договор, однако, может предусматривать, что решения принимаются большинством голосов, определяемым в договоре. При отсутствии специального соглашения каждый участник имеет право на один голос, независимо от размера внесенного вклада. Участники товарищества, устраненные договором от оперативного управления делами, сохраняют право на информацию о состоянии дел и контроль за деятельностью лиц, управомоченных на их ведение.
Рассмотрению и одобрению общим собранием подлежат баланс и счет прибылей и убытков за год.
По праву ФРГ участник полного товарищества не вправе иметь торговое предприятие в однородной с полным товариществом сфере хозяйства, а также участвовать в другом однородном товариществе в качестве неограниченно ответственного участника. В случае нарушения участником данного правила законодательство ФРГ предоставляет товариществу право выбора между требованием возмещения ущерба и требованием признания того, что сделки, совершаемые за свой счет участником, рассматривались бы как сделки, совершенные за счет товарищества. Последнее средство обычно
129
используется в случае невозможности доказать размер причиненного ущерба. Подобного запрета не знает французское законодательство.
Доля участия в полном товариществе реализуется прежде всего при распределении прибыли, размер которой устанавливается в балансе посредством сравнения имущества предприятия за отчетный год с таковым за год, предшествующий отчетному. Порядок распределения прибыли устанавливается договором. При отсутствии соответствующих постановлений в договоре полного товарищества применяются различные принципы распределения прибыли между участниками. Так, во Франции прибыль между участниками распределяется соразмерно сделанным ими вкладам.
В ФРГ участнику предоставляется право на получение 4 % номинальной суммы сделанного вклада. Если размер полученной товариществом прибыли окажется недостаточным, то в этом случае доля каждого участника соразмерно уменьшится. Если же полученная прибыль превышает 4 % номинальной суммы долей участия, то в остальной части прибыль распределяется поровну.
3. В отличие от диспозитивного характера норм, регулирующих внутренние отношения товарищества, внешние отношения урегулированы императивно. Особое значение во внешних отношениях имеют отношения по представительству товарищества и отношения, связанные с имущественной ответственностью по обязательствам товарищества. В отношениях с третьими лицами представительство полного товарищества осуществляется любым из участников. Договор может предусмотреть другой порядок представительства. Если договор уполномочивает на представительство одного или нескольких участников, то их фамилии подлежат обязательной публикации. Объем полномочий участников по представительству полного товарищества по отношению к третьим лицам неограничен. Правомочия по представительству распространяются на все судебные и внесудебные действия и юридические сделки. По законодательству ФРГ объем полномочий участника по представительству полного товарищества включает право на отчуждение и обременение недвижимого имущества, на назначение и отзыв прокуры. Ограничение объема полномочий по договору полного товарищества в отношении третьих лиц является недействительным. Во Франции полномочия по представительству распространяются на все необходимые для предприятий данного рода действия.
Особо урегулирована имущественная ответственность по обязательствам полного товарищества, возникающим из договоров и иных оснований.
По обязательствам товарищества несут ответственность: с одной стороны - само товарищество в размере своего имущества, с другой - все участники своим личным имуществом. Все участники по обязательствам полного товарищества несут перед кредиторами солидарную и неограниченную ответственность. Договор не может исключить имущественную ответственность кого-либо и » участников
130
товарищества перед третьими лицами. При наличии в договоре оговорок об освобождении от ответственности кого-либо из участников соответствующие постановления действуют лишь в отношениях между участниками. По праву ФРГ кредитор товарищества по своему усмотрению может предъявить иск к любому из участников без необходимости предварительного обращения требования к товариществу. Иное положение характерно для Франции, где полное товарищество признается юридическим лицом: кредитор товарищества вправе обратить свое требование против кого-либо из участников лишь при условии предварительного предъявления требования к самому товариществу.
Перед кредиторами полного товарищества несут неограниченную и солидарную ответственность также лица, выбывшие из состава объединения, при условии возникновения соответствующих обязательств во время членства лица в товариществе. Ответственность продолжается в течение пяти лет с момента регистрации факта выбытия лица из состава товарищества в торговом реестре.
Интересы кредиторов полного товарищества защищаются также тем, что лица, вступившие в товарищество после регистрации, несут ответственность перед третьими лицами по обязательствам товарищества, независимо от времени их возникновения.
4. Особая природа полного товарищества раскрывается также в основаниях прекращения объединения. К таковым, в частности, относятся выход одного из членов из состава товарищества, смерть участника, объявление конкурса над имуществом товарищества или имуществом участника товарищества. Товарищество прекращается также по решению участников, по истечении срока, по достижении цели.
Факт прекращения полного товарищества подлежит регистрации в торговом реестре.
5. Полному товариществу стран романской и германской систем права в США и Англии соответствует особый вид товарищества - партнершип, регулируемый специальными нормативными актами.
В организационно-правовом регулировании партнершипа много сходного с полным товариществом. Подобно полному товариществу, партнершип является договорным объединением, действующим под общей фирмой. От имени партнершипа заключаются договоры, подписываются другие документы, предъявляются иски в суде и арбитраже. Ни в Англии, ни в США партнершип не является юридическим лицом. Как и в континентальном праве, не предусматривается обязательная письменная форма договора о партнершипе, хотя на практике отношения участников чаще всего оформляются в форме документа «за печатью». При отсутствии письменного договора наличие партнершипа выводится в зависимости от конкретных обстоятельств. Законодательство установило ряд презумпций или правил толкования намерения сторон. Так, например, наличие совместной собственности лиц само по себе не создает отношений партнершипа, наоборот, участие в распределении прибыли является
131
prima facie доказательством существования партнершипа. В отличие от континентального права, фирма партнершипа подлежит регистрации лишь в случае, если она не раскрывает имени участников товарищества.
Каждый участник партнершипа имеет право как на оперативное управление делами предприятия, так и на выступление в качестве агента партнершипа и каждого другого участника. Как любой агент, участник партнершипа связывает своими действиями партнершип лишь при наличии у него положительно выраженных или подразумеваемых полномочий. К подразумеваемым полномочиям агента относятся все сделки, которые являются обычными для товарищества данного рода. Такие сделки об» (ывают партнершип даже в тех случаях, когда на их совершение участник не уполномочивался другими членами. Однако действия участника не связывают партнершип в случае, когда третье лицо знало об отсутствии у участника полномочий на совершение сделки, но тем не менее пошло на вступление в договорные отношения.
В отличие от права континентальных стран, по обязательствам из договоров партнершипа участники его несут совместную ответственность (§ 15 Единообразного закона о партнершипе США;
§ 10 закона о партнершипе Англии).
Однако по обязательствам из деликтов, совершаемых участниками партнершипа, предусматривается солидарная ответственность.